1. Krajowa Rada Sądownictwa (dalej: KRS lub Rada) uchwałą nr 151/2020 z 24 stycznia 2020 r. wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o stwierdzenie, że:
1) art. 379 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.;
dalej: k.p.c. lub kodeks postępowania cywilnego) oraz art. 439 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, ze zm.; dalej: k.p.k. lub kodeks postępowania karnego), rozumiane w ten sposób, że skład
sądu jest sprzeczny z prawem lub sąd jest nienależycie obsadzony, jeżeli w składzie Sądu Najwyższego brała udział osoba powołana
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek KRS, ukształtowanej
w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3, ze zm.; dalej: ustawa zmieniająca z 2017 r.), gdyż sędzia tak powołany nie może wykonywać
czynności wynikających z powołania, są niezgodne z art. 2, art. 7 w związku z art. 10 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 w
związku z art. 179, art. 180 ust. 1 i 2, a także art. 188 pkt 1 i 2 w związku z art. 7 Konstytucji;
2) art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k., rozumiane w ten sposób, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art.
439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy,
gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek KRS ukształtowanej
w trybie określonym przepisami ustawy zmieniającej z 2017 r., jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych
okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 47 Karty
praw podstawowych Unii Europejskiej (dalej: Karta) oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.; dalej: Konwencja), są niezgodne z art. 2, art. 7 w związku z art. 10 w związku
z art. 144 ust. 3 pkt 17 w związku z art. 179, art. 180 ust. 1 i 2, a także art. 188 pkt 1 i 2 w związku z art. 7 Konstytucji.
Ponadto KRS wniosła o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie skuteczności uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej
oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA 1-4110-1/20) do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia niniejszego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny.
Rada przedstawiła swoją legitymację do wystąpienia z wnioskiem. Uzasadniła, że kwestionowane normy mieszczą się w zakresie
art. 186 ust. 2 Konstytucji, tj. dotyczą niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
KRS omówiła przedmiot zaskarżenia i podała argumenty za jednolitą i utrwaloną wykładnią kwestionowanych norm. Omówiła też
treść wskazanych we wniosku wzorców kontroli.
Wyjaśniła, że przyjęta przez Sąd Najwyższy wykładnia przepisów prawa pozostaje w rażącej sprzeczności z podstawowymi zasadami
porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza z zasadą państwa prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji, zasadą trójpodziału
władzy wyrażoną w art. 10 Konstytucji oraz zasadą legalizmu, o której mowa w art. 7 Konstytucji. Normy dekodowane z przytoczonych
przepisów kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania karnego naruszają też zasadę nieusuwalności sędziów.
Rada stwierdziła, że sprzeczność z art. 2 Konstytucji polega na tym, iż art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.
rozumiane w ten sposób, że w ramach procedury kontroli instancyjnej sąd odwoławczy jest upoważniony do badania procedury poprzedzającej
powołanie sędziego przez Prezydenta RP, naruszają zasadę zaufania obywateli do państwa i zasadę bezpieczeństwa prawnego, gdyż
oznacza to, że orzeczenie wydane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd, w którego składzie uczestniczył sędzia powołany
przez urzędującego – w chwili jego powołania – Prezydenta RP, jest dotknięte wadami powodującymi konieczność jego uchylenia
tylko z powodu ewentualnej wadliwości procedury nominacyjnej poprzedzającej akt nominacji przez Prezydenta RP, co wywołuje
niepewność prawną w oczach obywateli odnośnie umocowania instytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Naruszenia zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji) w związku z zasadą trójpodziału władzy (art. 10 ust. 2 Konstytucji) w związku
z art. 144 ust. 3 pkt 17 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji wnioskodawca upatruje w przekroczeniu konstytucyjnego umocowania
sądów ograniczonego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wkroczeniu w obszar kompetencji Prezydenta RP (władzy wykonawczej)
oraz parlamentu (władzy ustawodawczej) poprzez uznanie, że sądy są upoważnione do badania ważności aktu powołania sędziego
przez Prezydenta RP (art. 144 ust. 3 pkt 17 i art. 179 Konstytucji) pod kątem zgodności obowiązujących ustaw z art. 45 ust.
1 Konstytucji i wiążącymi Rzeczpospolitą Polską traktatami (art. 6 Konwencji, art. 47 Karty i art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii
Europejskiej), gdy Konstytucja zastrzega powyższe do wyłącznej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.
Uzasadniając zarzut naruszenia art. 188 pkt 1 i 2 w związku z art. 7 Konstytucji, KRS wyjaśniła, że kwestionowane normy określiły,
iż sądy są upoważnione do badania norm prawnych dotyczących ukształtowania składu sądu pod kątem zgodności z Konstytucją i
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi wiążącymi Rzeczpospolitą Polską, podczas gdy Konstytucja zastrzega powyższe do wyłącznej
kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.
Rada wskazała, że niezgodność z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji polega na uznaniu, iż sędzia może nie mieć kompetencji do
sprawowania wymiaru sprawiedliwości (być zawieszony) w wypadku, gdy ustawa nie przewiduje zawieszenia sędziego z powodu wadliwości
jego powołania, gdyż wskazana wykładnia prowadzi do wniosku, iż konstytucyjnej ochronie podlega tylko prawo do tytułu sędziego
i pobierania wynagrodzenia.
2. Prokurator Generalny w piśmie z 6 kwietnia 2021 r. zajął stanowisko, w którym stwierdził, że art. 379 pkt 4 k.p.c. i art.
439 § 1 pkt 1 k.p.k., rozumiane w ten sposób, że:
1) nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu
art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego
na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy zmieniającej z 2017 r.,
2) nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu
art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego w sądzie powszechnym
albo wojskowym na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy zmieniającej z 2017 r., jeżeli wadliwość
procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności w rozumieniu
art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 47 Karty oraz art. 6 ust. 1 Konwencji,
– są niezgodne z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji.
W pozostałym zakresie wniósł o umorzenie postępowania.
Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20) została derogowana z systemu prawnego wyrokiem TK z 20
kwietnia 2020 r., sygn. U 2/20 (OTK ZU A/2020, poz. 61).
W konsekwencji, Trybunał Konstytucyjny, postanowieniem z 3 grudnia 2020 r., sygn. K 2/20 (OTK ZU A/2021, poz. 8), umorzył
postępowanie z wniosku Prezydenta RP, kwestionującego zgodność z Konstytucją m.in. art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt
2 k.p.k. Trybunał ocenił bowiem, że Prezydent RP mógł zasadnie przyjąć, że w praktyce orzeczniczej, zarówno dla składów orzekających
Sądu Najwyższego jak i sądów, nad którymi Sąd Najwyższy sprawuje nadzór judykacyjny, znaczenie uchwały SN z 23 stycznia 2020
r. jest decydujące i bezdyskusyjne. Jednakże, wobec wyroku w sprawie o sygn. U 2/20, uchwała Sądu Najwyższego z 23 stycznia
2020 r. została derogowana z systemu prawnego. Rozpatrywanie zgodności z Konstytucją przepisów w rozumieniu określonym w tej
uchwale zostało zatem pozbawione racji.
Zdaniem Prokuratora Generalnego, wobec treści wyroku w sprawie o sygn. U 2/20 uchwała składu połączonych Izb utraciła moc
prawną, co jednak nie znaczy, że zarzucony został wywołany przez uchwałę skutek w postaci zdeterminowania kierunku wykładni
przepisów wskazanych jako przedmiot kontroli w niniejszej sprawie.
O ile Prezydent RP w swoim wniosku do TK w sprawie o sygn. K 2/20 domagał się wydania wyroku zakresowego, o tyle KRS w niniejszej
sprawie oczekuje orzeczenia interpretacyjnego. Wskazany przez wnioskodawcę wariant interpretacyjny zaskarżonych przepisów
nie został oceniony pod względem zgodności z Konstytucją, gdyż Trybunał umorzył postępowanie w tej sprawie.
Niebezpieczeństwo wynikające z „materialnoprawnej luki” powielania wykładni art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.,
zapoczątkowanej uchwałą połączonych Izb, przemawia za zbadaniem konstytucyjności tak określonego rozumienia tych przepisów.
Prokurator Generalny dokonał rekonstrukcji zakresu zaskarżenia. Podkreślił, że pierwszoplanowym wzorcem kontroli w sprawie
powinna być norma wynikająca z art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji.
Zwrócił uwagę, że treść normatywna, wynikająca z przepisów stanowiących przedmiot kontroli w niniejszej sprawie, a ukształtowana
poprzez uchwałę składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., jest nie do pogodzenia z przywołanymi wzorcami
kontroli. Świadczy o tym charakter prerogatywy Prezydenta RP.
W ramach kompletnej normy konstytucyjnej, wynikającej z art. 179, Prezydent RP jest wyłącznie uprawniony do oceny, czy kandydat
przedstawiony przez Radę spełnił ustawowe warunki powołania na urząd. Ustrojodawca nie przewidział bowiem udziału innego organu
w procedurze powołania sędziego, pomimo że zna konstrukcję sądowej kontroli aktów kreacyjnych (zob. np. art. 101 ust. 1 Konstytucji).
Ustrojodawca nie przewidział mechanizmu weryfikacji danej prerogatywy Prezydenta RP. Gdyby taki został stworzony na poziomie
ustawowym, musiałby zostać uznany za niezgodny z art. 179 Konstytucji.
Prokurator w oparciu o stanowisko w doktrynie prawnej oraz orzecznictwo wyjaśnił swoje twierdzenia. Dokonał polemiki z orzecznictwem
TSUE. Przedstawił też przykłady dotyczące realizacji zasady bezstronności sędziego w innych ustawodawstwach.
Nawiązując do istoty sprawy, Prokurator Generalny podkreślił, że Konstytucja nie przewiduje mechanizmu kontroli wykonania
prerogatywy przez Prezydenta RP. To znaczy, że sędzia powołany przez Prezydenta RP jest osobą uprawnioną do orzekania w ramach
przysługującej mu inwestytury i obejmują go wszelkie gwarancje niezawisłości i nieusuwalności bez względu na to, czy spełnione
zostały materialne lub proceduralne wymagania poprzedzające skierowanie wniosku przez KRS. Skoro bowiem Konstytucja stanowi
wprost, że sędziów powołuje Prezydent RP i jednocześnie, że sędziowie są niezawiśli (art. 178 ust. 1 ustawy zasadniczej),
to ustawodawca zwykły nie może tutaj wprowadzać instrumentów, które służyłyby do zupełnego zanegowania zamysłu ustrojodawcy.
Jeśli zaś wprowadzi instytucje, które przewidywałyby wyjątek od reguł konstytucyjnych, muszą przemawiać za tym inne względy
wynikające z Konstytucji, a także musi w tym wypadku mieć zastosowanie zasada proporcjonalności, wywodzona z art. 2 Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
1. Krajowa Rada Sądownictwa (dalej: KRS lub Rada) zakwestionowała we wniosku normy wynikające z art. 379 pkt 4 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, ze zm.; obecnie Dz. U. z 2021 r. poz. 1805,
ze zm.; dalej: k.p.c. lub kodeks postępowania cywilnego) oraz art. 439 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, ze zm.; obecnie Dz. U. z 2022 r. poz. 1375m ze zm., dalej: k.p.k. lub kodeks
postępowania karnego), których brzmienie zostało nadane uchwałą składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20, OSNKW nr 2/2020, poz. 7; dalej: uchwała SN
z 23 stycznia 2020 r.).
Rada zaskarżyła konstytucyjność art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. rozumianych w ten sposób, że skład sądu
jest sprzeczny z prawem lub sąd jest nienależycie obsadzony, jeżeli w składzie Sądu Najwyższego brała udział osoba powołana
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek KRS, ukształtowanej
w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 3, ze zm.; dalej: ustawa zmieniająca z 2017 r.), gdyż sędzia tak powołany nie może wykonywać
czynności wynikających z powołania. Podniosła też zarzut niekonstytucyjności art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.
rozumianych w ten sposób, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. albo sprzeczność składu sądu z
przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana
na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo wojskowym na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy
zmieniającej z 2017 r., jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu
niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz
art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,
zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.;
dalej: Konwencja).
2. Przed przystąpieniem do merytorycznej oceny, Trybunał Konstytucyjny musiał ustalić, czy nie zachodzi konieczność umorzenia
postępowania. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, Trybunał Konstytucyjny w toku całego postępowania, aż do wydania orzeczenia
w sprawie, jest zobowiązany do badania, czy nie zachodzą ujemne przesłanki procesowe nakazujące umorzenie postępowania (zob.
postanowienie TK z 1 kwietnia 2014 r., sygn. K 42/12, OTK ZU nr 4/A/2014, poz. 43). Dotyczy to nie tylko postępowania zainicjowanego
skargą konstytucyjną, ale każdego postępowania przed Trybunałem.
W niniejszej sprawie Trybunał uznał, że podstawową kwestią, wymagającą rozstrzygnięcia, jest dopuszczalność orzekania. Należy
bowiem wskazać, że KRS sformułowała zarzuty dotyczące danych norm z kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania
karnego w taki sposób, że zakwestionowała sposób ich rozumienia przyjęty w uchwale SN z 23 stycznia 2020 r. Uchwała ta została
uznana za akt normatywny w wyroku TK z 20 kwietnia 2020 r., sygn. U 2/20 (OTK ZU A/2020, poz. 61). W orzeczeniu tym Trybunał
stwierdził, że uchwała SN z 23 stycznia 2020 r. jest niezgodna z:
a) art. 179, art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 183 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 7 i art. 2 Konstytucji,
b) art. 2 i art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30, ze zm.),
c) art. 6 ust. 1 Konwencji.
Po ogłoszeniu wyroku TK o sygn. U 2/20 w Monitorze Polskim, uchwała SN z 23 stycznia 2020 r. utraciła moc obowiązującą, a
zatem nie można z niej dekodować już norm prawnych, które zostały wykreowane tą uchwałą, w tym także norm będących przedmiotem
kontroli w niniejszej sprawie.
W związku z powyższym, w analizowanej sprawie o sygn. K 3/20 wydanie wyroku stało się niedopuszczalne, dlatego postępowanie
należało umorzyć na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania
przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393; dalej: u.o.t.p.TK). Podobne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny
w postanowieniu z 2 grudnia 2020 r., sygn. K 5/20 (OTK ZU A/2020, poz. 67) i postanowieniu z 3 grudnia 2020 r., sygn. K 2/20
(OTK ZU A/2021, poz. 8).
W sprawie o sygn. K 5/20, Prezes Rady Ministrów skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją
art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 825; dalej: u.SN) w zakresie, w jakim pozwalają na badanie przez sądy powszechne, sądy wojskowe oraz Sąd Najwyższy,
czy skład lub sposób wyboru członków KRS lub przebieg procedury poprzedzającej powołanie przez Prezydenta RP określonej osoby
na urząd sędziego w sądzie powszechnym albo sądzie wojskowym lub na urząd sędziego Sądu Najwyższego może prowadzić do uznania,
że sąd w składzie z udziałem tej osoby jest sądem nienależycie obsadzonym, albo czy zachodzi sprzeczność składu tego sądu
z przepisami prawa.
W sprawie o sygn. K 2/20, Prezydent RP zakwestionował konstytucyjność: 1) art. 379 pkt 4 k.p.c. w zakresie, w jakim dotyczy
objęcia przesłanką nieważności postępowania, oceny niezależności KRS oraz prawidłowości procedury poprzedzającej powołanie
przez Prezydenta RP na wniosek KRS, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego
oraz sędziego Sądu Najwyższego; 2) art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. w zakresie, w jakim dotyczy objęcia przesłankami uchylenia zaskarżonego
orzeczenia, oceny niezależności KRS oraz prawidłowości procedury poprzedzającej powołanie przez Prezydenta RP, na wniosek
KRS, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego oraz sędziego Sądu Najwyższego;
3) art. 83 § 1 u.SN w zakresie, w jakim przedmiotem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy jest określenie
przesłanki stwierdzenia nienależytej obsady sądu w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu postępowania
karnego, ze względu na udział w składzie sądu osoby powołanej przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego oraz sędziego Sądu Najwyższego, w procedurze wskazanej w uchwale Sądu Najwyższego,
a także w zakresie, w jakim przedmiotem rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy jest określenie skutków prawnych,
w odniesieniu do orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne oraz sądy wojskowe, w przypadku gdy w składzie sądu
bierze udział osoba powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu
wojskowego oraz sędziego Sądu Najwyższego, w procedurze wskazanej w uchwale Sądu Najwyższego.
Wskazane wyżej przykłady potwierdzają, że Trybunał Konstytucyjny umarzał postępowania w sprawach, w których wnioskodawcy kwestionowali
normy wynikające z uchwały SN z 23 stycznia 2020 r.
W niniejszej sprawie Trybunał Konstytucyjny kontynuuje tę linię i potwierdza, że utrata mocy obowiązującej uchwały SN z 23
stycznia 2020 r. powoduje, iż bezprzedmiotowe jest orzekanie o normach wynikających z tego aktu.
Z powyżej wskazanych powodów postępowanie należało umorzyć.
3. Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że wnioskodawca zażądał w swoim wniosku także zabezpieczenia żądania głównego. W związku
z tym, że upadł przedmiot zabezpieczenia (wniosku głównego), a postępowanie zostało umorzone, postępowanie w sprawie zabezpieczenia
stało się bezprzedmiotowe, dlatego należało je również umorzyć (art. 59 ust. 1 pkt 2 u.o.t.p.TK).
Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.