1. Pismem z 4 kwietnia 2014 r. spółka S.A. w E. (dalej: skarżąca, spółka) wniosła o stwierdzenie niezgodności art. 19 pkt
2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613;
dalej: ustawa podatkowa), w zakresie, w jakim zezwala na wyznaczenie przez radę gminy inkasenta opłaty targowej bez uprzedniego
uzyskania jego zgody, z art. 20 w związku z art. 22 oraz art. 64 ust. 1 i 2, a także art. 31 ust. 3 Konstytucji.
1.1. Skarżąca jest jednym z podmiotów powstałych na podstawie programu resortowego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
w ramach którego stworzono sieć rolno-spożywczych rynków hurtowych w całej Polsce. Swoją działalność spółka prowadzi od 1
września 2000 r. Aktualna struktura akcjonariatu spółki (wg stanu z 19 czerwca 2015 r. – informacja z oficjalnej strony spółki)
przedstawia się następująco:
Ministerstwo Skarbu Państwa 87,96%
Województwo Lubelskie 1,02%
1.2. Skarga konstytucyjna została wniesiona na tle następującego stanu faktycznego. Na mocy uchwały Rady Gminy w N. z 6 grudnia
2006 r., podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.; dalej: u.s.g.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy podatkowej, skarżąca została
wyznaczona jako jeden z trzech inkasentów opłaty targowej na należącym do niej targowisku, z wynagrodzeniem wynoszącym 20%
zainkasowanych kwot. Skarżącą łączyła z gminą umowa o pobór tejże opłaty. Umowę tę skarżąca wypowiedziała już 28 grudnia 2006
r., jednoznacznie wskazując, że nie chce być inkasentem. Jak wyjaśniono w skardze, „Powodem wypowiedzenia było podwyższenie
stawek opłaty targowej przez Radę Gminy”. Ponieważ opłatę targową producenci rolni traktowali jako kolejną należność na rzecz
spółki, jej podwyższenie wiązali z decyzją spółki, a nie gminy. W następstwie wypowiedzenia umowy, 18 stycznia 2007 r. rada
gminy podjęła uchwałę, w której spółka została pominięta w roli inkasenta opłaty targowej. Ostatecznie jednak rada gminy,
uchwałą z 30 grudnia 2008 r. wyznaczyła spółkę jako inkasenta opłaty targowej, ustalając wynagrodzenie w wysokości 25% pobranych
przez spółkę sum.
Spółka wystąpiła o uchylenie uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA), wskazując, że uchwała jest sprzeczna
z prawem i narusza interes prawny skarżącej. Uchwale zarzucono m.in. naruszenie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy podatkowej przez wyznaczenie
skarżącej jako inkasenta opłaty targowej i jednocześnie niewskazanie terminów płatności pobranej przez inkasentów opłaty targowej
oraz naruszenie art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej przez ograniczenie sposobu płacenia opłaty targowej jedynie do poboru w drodze
inkasa bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Podniosła także okoliczność braku zgody spółki na wyznaczenie jej jako
inkasenta opłaty targowej.
WSA, wyrokiem z 8 marca 2010 r., uchylił uchwałę rady gminy w zakresie wyznaczenia spółki jako inkasenta. Stwierdził, że podejmując
zaskarżoną uchwałę organ dopuścił się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności tej uchwały. W ocenie sądu nałożenie
obowiązku poboru podatku lokalnego (bycia inkasentem opłaty targowej) i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu
nie może być dokonane bez zgody podmiotu, któremu powierza się to zadanie. Sąd uznał, że w sprawie niniejszej zgoda taka nie
została wyrażona.
Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z 26 sierpnia 2011 r., rozpoznając skargę kasacyjną gminy, uchylił zaskarżony
wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. NSA sformułował tezę, że: „W świetle (…) ram upoważnienia do podejmowania
uchwał określających inkasentów poboru opłat w drodze inkasa – zawartych w art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
– uznać trzeba, iż brak jest podstaw prawnych by przyjąć, że omawiane prawodawcze uprawnienie organów samorządu terytorialnego
podlega ograniczeniom – co do treści stanowionego prawa – przez obowiązek uzyskania zgody podmiotów, których dotyczy. Stanowiłoby
to nieprzewidziane prawem naruszenie samodzielności gminy w stanowieniu przepisów powszechnie obowiązujących” (s. 7 wyroku).
Uwzględniając tezy zawarte w cytowanym wyroku NSA, WSA – wyrokiem z 24 listopada 2011 r., – uznał skargę spółki za niezasadną,
wskazując, że uchwała rady gminy w sprawie wyznaczenia inkasenta nie jest sprzeczna z prawem.
Od tego wyroku WSA odwołała się z kolei spółka. Jej skargę kasacyjną NSA oddalił wyrokiem z 27 sierpnia 2013 r. Ten wyrok
skarżąca przedstawiła jako ostateczne orzeczenie o jej prawach w rozumieniu art. 79 Konstytucji.
1.3. Zdaniem skarżącej kwestionowany art. 19 pkt 2 w związku z art. 15 ustawy podatkowej „naruszają podmiotowe prawo wynikające
z zasady wolności gospodarczej, o której mowa w art. 20 Konstytucji RP w związku z art. 22, a także prawo własności, o którym
mowa w art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz zasady ograniczania korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, o którym
mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP” (s. 5-6 skargi). Uzasadniając swoje stanowisko spółka zwróciła uwagę, że w ramach wolności
prowadzenia działalności gospodarczej ma ona prawo do wyboru rodzaju prowadzonej działalności oraz wyboru podmiotów, z którymi
współpracuje. Przez wyznaczenie jej jako inkasenta opłaty targowej została zobowiązana jednostronnie, w drodze uchwały rady
gminy, do współpracy z gminą, a jednocześnie w tej uchwale został jej narzucony obowiązek prowadzenia określonej działalności
(bycia inkasentem). Aby zrealizować ten obowiązek spółka jest zmuszona wyznaczyć osoby, które będą pobierać opłaty i wpłacać
je organowi podatkowemu oraz przechowywać dokumenty związane z inkasem opłaty. Powoduje to dodatkowe koszty, których nie rekompensuje
spółce wynagrodzenie przyznane jej przez radę gminy jako inkasentowi.
Skarżąca wskazała, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej dopuszczalne jest tylko w drodze ustawy, a wymogu tego
nie spełnia wyznaczenie jej do pełnienia obowiązków inkasenta na podstawie uchwały rady gminy. Wyznaczenie to służyło tylko
wygodzie organu podatkowego, który przerzucił na spółkę część swoich obowiązków i kosztów związanych z poborem opłaty targowej.
Nie spełniało zaś konstytucyjnej przesłanki „ważnego interesu publicznego”, a więc nie mogło stanowić uzasadnienia przesłanki
ograniczenia wolności działalności gospodarczej.
Spółka nadto zauważyła, że „obowiązek pełnienia funkcji inkasenta nie ciąży na określonych podmiotach, czy kategoriach podmiotów
z mocy ustawy, jak ma to miejsce np. w odniesieniu do płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy płatników
podatku od czynności cywilnoprawnych, w ocenie Spółki, nałożenie na jakikolwiek konkretnie wskazany podmiot tego rodzaju odpowiedzialności
może nastąpić jedynie za jego zgodą. Wyznaczenie inkasenta opłaty targowej bez wcześniejszej uzyskania jego zgody na pełnienie
tej funkcji narusza art. 31 ust. 3 Konstytucji” (s. 8-9 skargi).
2. Postanowieniem z 29 lipca 2014 r., sygn. Ts 93/14, Trybunał Konstytucyjny postanowił odmówić nadania biegu skardze konstytucyjnej
w zakresie, w jakim obejmowała uchwałę rady gminy. Skarżąca nie wniosła zażalenia na postanowienie, a w związku z tym do merytorycznego
rozpoznania została przekazana skarga w zakresie obejmującym art. 19 pkt 2 oraz art. 15 ustawy podatkowej.
3. W pisemnym stanowisku z 31 marca 2015 r. Prokurator Generalny wystąpił o uznanie, że art. 19 pkt 2 w związku z art. 15
ust. 1 ustawy podatkowej w zakresie, w jakim zezwala na wyznaczenie w drodze uchwały wydanej przez radę gminy podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą jako inkasenta opłaty targowej bez uprzedniego uzyskania jego zgody, jest zgodny z art. 20 w związku
z art. 22 Konstytucji. W pozostałym zakresie wniósł o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
Prokurator Generalny, odnosząc się do wzorców kontroli konstytucyjności, zajął stanowisko, że skarżąca nie dopełniła obowiązku
uzasadnienia zarzutu naruszenia przez kwestionowane przepisy art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. W związku
z tym postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Ponadto zwrócił uwagę,
że przedmiot zaskarżenia należy ograniczyć do zakresu, w jakim kwestionowany przepis umożliwia wyznaczenie jako inkasenta
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Omawiając art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej wraz z jego kontekstem normatywnym Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że zarządzenie
inkasa ułatwia pobór opłat lokalnych i niektóre z tych opłat są w praktyce pobierane wyłącznie w tej formie, co jednak nie wyklucza
ich pobierania w innej formie przewidzianej przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.
poz. 613, ze zm.; dalej: Ordynacja). Zdaniem Prokuratora ustawowym obowiązkiem inkasenta, niewymagającym jego zgody, jest
pobranie opłaty i jej wpłacenie na rachunek gminy. Natomiast nałożenie dodatkowych obowiązków, np. prowadzenie ewidencji podatników,
są najczęściej regulowane w umowie o inkaso zawieranej z inkasentem. Zawarcie takiej umowy jest skutecznym sposobem realizacji
poszczególnych opłat. W wypadku niewywiązania się inkasenta z obowiązków wynikających z umowy, gmina może dochodzić swoich
roszczeń na drodze powództwa cywilnego. Prokurator przyjął że „obowiązki składające się na funkcję inkasenta oraz towarzyszące
im obowiązki o charakterze techniczno-organizacyjnym (określone w art. 31 i art. 32 o.p.) są – w świetle unormowań konstytucyjnych
– ciężarami publicznymi z art. 84 Konstytucji” (s. 18 stanowiska). Jednocześnie jednak stwierdził, że w praktyce jedynym obowiązkiem
inkasenta jest wyznaczenie osoby pobierającej opłatę targową, terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot a następnie
zgłoszenie organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby. Brak realizacji nałożonego uchwałą rady gminy obowiązku nie
rodzi dla inkasenta żadnej odpowiedzialności.
Prokurator Generalny zgodził się z poglądem skarżącej, że nałożenie obowiązku określonego w kwestionowanym przepisie ogranicza
jej wolność gospodarczą. Uznał jednak, że jest ono konstytucyjnie dopuszczalne. Po pierwsze, ograniczenie jest wprowadzone
w ustawie – uchwała rady gminy tylko konkretyzuje postanowienia ustawy. Po drugie, jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.
Ważnym interesem publicznym jest w tym przypadku obniżenie kosztów poboru daniny (gdyż inaczej gmina musiałaby zatrudnić pracowników
pobierających te opłaty) oraz korzyść podatnika („ogranicza konieczność jego bezpośredniego kontaktu z organami podatkowymi
oraz eliminuje koszty (…) gdyby zobowiązany był do samowymiaru podatku” – s. 23 stanowiska).
W konsekwencji, zdaniem Prokuratora Generalnego, analizowane ograniczenie spełnia wymóg proporcjonalności. Uznał, że tak niewielkiego
i zarazem związanego z odpłatnością za świadczone czynności ograniczenia wolności działalności gospodarczej nie można uznać
za nieproporcjonalne, przy uwzględnieniu, że zaskarżona regulacja prowadzi do obniżenia kosztów poboru opłaty targowej oraz
do ułatwienia jej uiszczania przez podatników.
4. W pisemnym stanowisku z 1 czerwca 2015 r. Marszałek Sejmu wystąpił o uznanie, że art. 19 pkt 2 w związku z art. 15 ustawy
podatkowej jest zgodny z art. 20 w związku z art. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji. W pozostałym zakresie wniósł o umorzenie
postępowania.
Przeprowadzając analizę formalnoprawną skargi, Marszałek Sejmu stanął na stanowisku, że zarzut naruszenia art. 64 ust. 1 i
2 Konstytucji nie został przez skarżącą uzasadniony i postępowanie w tym zakresie winno zostać umorzone.
Oceniając kwestionowaną regulację Marszałek Sejmu zauważył, że funkcją uchwał zarządzających inkaso jest ułatwienie poboru
opłat lokalnych, a uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej jest wystarczającą podstawą do nałożenia
na inkasenta obowiązków wynikających z art. 9 Ordynacji.
W ślad za stanowiskiem doktryny (zob. G. Dudar, komentarz do art. 19, [w:] G. Dudar, L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, LEX/el. 2008) Marszałek Sejmu przyjął, że „na mocy takiej uchwały pomiędzy gminą i inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny,
który jest skuteczny, bez konieczności wyrażenia zgody przez podmiot wskazany jako inkasent. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie
m.in. w wyroku NSA z 28 lutego 1992 r. (sygn. akt SA/Po 1130/91). Tym niemniej wskazać należy, że nałożenie na inkasentów
dodatkowych obowiązków (poza pobraniem opłaty i jej wpłaceniem na rachunek gminy) wymaga ich zgody. Dodatkowe obowiązki, np.
prowadzenie ewidencji podatników, są najczęściej regulowane w umowie o inkaso zawieranej z inkasentem. Zawarcie takiej umowy
jest skutecznym sposobem realizacji poszczególnych opłat. W przypadku niewywiązania się inkasenta z obowiązków wynikających
z umowy, gmina może dochodzić swoich roszczeń na drodze powództwa cywilnego przed sądem powszechnym. Nie jest to materia objęta
przepisami o.p. oraz kodeksu karnego skarbowego” (s. 17 stanowiska). Zauważył jednocześnie, że w orzecznictwie sądowym nie
zostało wykształcone jednolite stanowisko co do kwestii zgody podmiotu, który został wyznaczony inkasentem, na pełnienie tej
funkcji. Decydujące znaczenie ma wobec tego wynagrodzenie inkasenta. Choć jego przyznanie ma charakter fakultatywny, to decyduje
o skuteczności działania inkasenta. W każdym razie gmina nie dysponuje innym instrumentem prawnym, aby skłonić inkasenta do
należytego wywiązywania się z obowiązków. Rada gminy może tylko zmienić uchwałę i wyznaczyć nowych inkasentów.
Opierając się na powyższych ustaleniach Marszałek Sejmu przyjął, że wyznaczenie podmiotu jako inkasenta dla swej skuteczności
nie wymaga zgody tego podmiotu. Już sama ta okoliczność wpływa na jego sytuację prawną i może być traktowana jako ograniczenie
gwarantowanej konstytucyjnie wolności działalności gospodarczej.
Jednak, zdaniem Marszałka Sejmu, wprowadzone ograniczenie spełnia wymogi konstytucyjne. Po pierwsze, ograniczenie nie musi
być zawarte „w ustawie”; wystarczy, aby miało „oparcie w ustawie”. W wypadku wolności działalności gospodarczej, „«droga ustawowa»
nie wyłącza możliwości ingerencji na podstawie rozporządzenia mającego oparcie w ustawie” (s. 23 stanowiska). Uchwała rady
gminy jest zatem konkretyzacją upoważnienia zawartego w art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej i spełnia formalny wymóg wprowadzenia
ograniczenia. Po drugie, pobór lokalnych danin publicznych w drodze inkasa nie służy wyłącznie wygodzie organu administracyjnego,
ale ma na celu zwiększenie efektywności poboru tej opłaty. Rezygnacja z poboru tej opłaty w drodze inkasa mogłaby mieć więc
negatywny wpływ na wysokość dochodów budżetowych gminy i w efekcie na zdolność wykonywania przez nią powierzonych jej przez
ustawodawcę zadań publicznych.
Odnosząc się do zarzutu nieproporcjonalności ingerencji Marszałek Sejmu zauważył, że negatywny wpływ pełnienia funkcji inkasenta
na wizerunek skarżącej jako przedsiębiorcy może zostać zniwelowany przez przekazanie podatnikom informacji o charakterze tej
opłaty jako daniny publicznoprawnej, której beneficjentem jest gmina. Wyznaczenie przez radę gminy inkasenta realizuje dwie
zasady prawa podatkowego: dogodności opodatkowania oraz taniości. Obowiązek wykonywania zadań inkasenta przez przedsiębiorcę
trzeba, zdaniem Marszałka Sejmu, postrzegać jako realizację nakazu ponoszenia ciężarów publicznych, wynikający z art. 84 Konstytucji.
W konsekwencji art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej spełnia również kryterium proporcjonalności.
5. Trybunał Konstytucyjny, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102,
poz. 643, ze zm.), wystąpił do Prezesa NSA o przedstawienie informacji co do rozumienia art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej, w
zakresie objętym skargą, w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Pismem z 6 sierpnia 2015 r. Prezes NSA przedstawił informację, z której wynika, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym
dominuje pogląd o braku konieczności uzyskania przez radę gminy uprzedniej zgody podmiotu, który w uchwale ma być wskazany
jako inkasent. Wskazał przy tym na wyrok NSA z 26 sierpnia 2011 r., sygn. akt II GSK 820/10, jako zawierający najszersze uzasadnienie
takiego stanowiska. W wyroku tym NSA odniósł się krytycznie do poglądu przeciwnego, wyrażonego w wyroku NSA z 11 stycznia
2008 r., sygn. akt II FSK 1526/06. Stanowisko o braku konieczności wyrażania zgody przez inkasenta opłaty targowej zostało
powtórzone w kolejnych wskazanych przez prezesa NSA wyrokach (NSA z 12 maja 2015 r., sygn. akt: I FSK 222/14, I FSK 499/14,
I FSK 699/14 i FSK 700/14 oraz wyrokach WSA z 9 października 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 829/13 i I SA/Łd 843/13 oraz z 10
października 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 972/13, które uprawomocniły się bez poddania kontroli instancyjnej). Z kolei pogląd
o konieczności uzyskania zgody przed wydaniem uchwały ustalającej inkasentów opłaty, odwołujący się do stanowiska wyrażonego
w wyroku NSA o sygn. akt II FSK 1526/06, wyrażono w wyroku WSA z 10 października 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 922/13 (również
niepoddanym kontroli instancyjnej).
Trybunał Konstytucyjny zważył co następuje:
1.1. Przystępując do rozpoznania sprawy, Trybunał uwzględnił, że 30 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca
2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293; dalej: ustawa o TK z 2015 r.). Ustawa ta została dwukrotnie
znowelizowana. Po pierwsze, ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz. U. poz. 1928), a po drugie – ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. (Dz. U. poz. 2217; dalej: ustawa nowelizująca z 22 grudnia 2015 r.), która weszła w życie z dniem ogłoszenia, tj. 28 grudnia
2015 r. Ustawa nowelizująca z 22 grudnia 2015 r. – w zakresie odnoszącym się do merytorycznego rozpoznawania spraw – zmieniła
liczne przepisy regulujące postępowanie przed TK.
Zgodnie z art. 134 pkt 3 ustawy o TK z 2015 r. w sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy o TK
z 2015 r. w postępowaniu przed Trybunałem – jeżeli zachodzą przesłanki umorzenia postępowania – stosuje się przepisy dotychczasowe,
czyli przepisy ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa
o TK z 1997 r.). Przepis ten ma zastosowanie w każdej sprawie toczącej się przed Trybunałem bez względu na to, czy została
wszczęta na podstawie wniosku, pytania prawnego czy też skargi konstytucyjnej. Według dotychczasowego, jednolitego orzecznictwa
TK na tle tego przepisu, przyjęto że do rozpoznania spraw wszczętych w okresie obowiązywania ustawy o TK z 1997 r., a niezakończonych
przed 30 sierpnia 2015 r. – w wypadku, gdy zachodzą przesłanki umorzenia postępowania – mają zastosowanie wszystkie przepisy
proceduralne wynikające z ustawy o TK z 1997 r., a nie tylko te, które określają ujemną przesłankę procesową (zob. wyroki
pełnego składu TK z: 7 października 2015 r., sygn. K 12/14, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 143; 14 października 2015 r., sygn. Kp
1/15, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 147; 4 listopada 2015 r., sygn. K 1/14, OTK ZU nr 10/A/2015, poz. 163; postanowienia pełnego
składu TK z: 28 października 2015 r., sygn. P 6/13, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 161; 3 listopada 2015 r., sygn. SK 64/13, OTK
ZU nr 10/A/2015, poz. 169; 3 listopada 2015 r., sygn. K 32/14, OTK ZU nr 10/A/2015, poz. 166).
Ustawa nowelizująca z 22 grudnia 2015 r. zawierała art. 2 regulujący sytuacje intertemporalne we wszystkich sprawach wniesionych
do Trybunału przed jej wejściem w życie. W wyroku z 9 marca 2016 r., sygn. K 47/15 (OTK ZU nr A/2016, poz. 2), Trybunał stwierdził
niekonstytucyjność tej ustawy w całości ze względu na tryb jej uchwalenia, a także – w punkcie 16 lit. b sentencji – stwierdził
niezgodność jej art. 2, nakazującego co do zasady stosowanie jej przepisów do wszystkich spraw, w których postępowanie zostało
wszczęte przed dniem wejścia w życie tej ustawy, z art. 2 Konstytucji. Skutkiem orzeczenia TK jest powrót do stanu prawnego
sprzed nowelizacji, a więc do ustawy o TK z 2015 r. (ustawy nowelizowanej). Już ten argument sam przez się – niezależnie od
relacji dwóch przepisów przejściowych: art.134 pkt 3 ustawy o TK z 2015 r. oraz art. 2 ustawy nowelizującej z 22 grudnia 2015
r. – przesądza, że sprawy, które zostały wniesione do Trybunału przed wejściem w życie ustawy o TK z 2015 r., w wypadku kiedy
zachodzą przesłanki umorzenia postępowania, muszą być rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy o TK z 1997 r.
Można jednak zauważyć, że nawet wówczas, gdyby konstytucyjność art. 2 ustawy nowelizującej nie została zakwestionowana, w
sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy o TK z 2015 r., w wypadku których zachodziły przesłanki
umorzenia postępowania, należałoby uwzględnić przepisy ustawy o TK z 1997 r. Art. 2 ustawy nowelizującej rozstrzygał bowiem,
że jeśli do wejścia w życie tej ustawy Prezes Trybunału zawiadomił uczestników postepowania o przekazaniu wniosku, pytania
prawnego lub skargi do rozpoznania przez skład orzekający, zastosowanie miała znajdować zasada dalszego działania prawa dawnego,
a zgodnie z art. 134 pkt 3 ustawy o TK z 2015 r. do wyróżnionej wcześniej kategorii spraw należy stosować ustawę o TK z 1997
r.
1.2. Ugruntowane orzecznictwo Trybunału wskazuje, że badanie dopuszczalności rozpoznania skargi nie kończy się w fazie rozpoznania
wstępnego, lecz jest aktualne przez cały czas rozpoznania skargi. Dopiero szczegółowa analiza okoliczności sprawy prowadzona
na etapie jej merytorycznego rozpoznania, w tym cech podmiotu skarżącego oraz przedmiotu skargi konstytucyjnej, pozwala ostatecznie
ustalić, czy skarga spełnia wymogi wynikające z art. 79 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 47 ustawy o TK z 1997 r. Trybunał w
obecnej fazie postępowania nie jest związany wynikami wstępnej kontroli ujętymi w zarządzeniu sędziego Trybunału o nadaniu
skardze biegu albo postanowieniu Trybunału o uwzględnieniu zażalenia na postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu skardze
konstytucyjnej. Jeśli wydanie orzeczenia byłoby niedopuszczalne ze względu na niespełnienie wymogów skargi konstytucyjnej,
konieczne jest umorzenie postępowania (zob. postanowienie z 10 marca 2015 r., sygn. SK 65/13, OTK ZU nr 3/A/2015, poz. 35
i powołane tam orzeczenia).
2. Przedmiot i wzorce kontroli.
2.1. Kwestionowany art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
849, ze zm.; dalej: ustawa podatkowa) stanowi, że:
„Rada gminy, w drodze uchwały:
2) może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso;” – i jego
treść pozostaje niezmieniona od chwili wejścia ustawy w życie.
Spółka S.A. (dalej: skarżąca, spółka) wniosła o stwierdzenie jego niezgodności w związku z art. 15 ustawy podatkowej, który
brzmi następująco:
„Art. 15. 1. Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych
oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko”.
Od czasu wydania uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia skarżącej na inkasenta brzmienie art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej
nie uległo zmianie, natomiast treść art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej została zmieniona przede wszystkim przez ustalenie fakultatywności
wprowadzenia opłaty targowej oraz zwrot: „ , z zastrzeżeniem ust. 2b.”. Zmiany te nie wpływają jednak na ocenę sformułowanych
w skardze zarzutów.
Kontrola konstytucyjności, inicjowana skargą konstytucyjną, ma charakter kontroli konkretnej, co oznacza, że jej przedmiotem
może być wyłącznie ta norma, która wiąże się ze stanem faktycznym skargi. U źródeł rozpatrywanej skargi konstytucyjnej leży
uchwała rady gminy, której podstawą prawną, oprócz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.; dalej: u.s.g.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy podatkowej, był art. 15 ust. 1
ustawy podatkowej. Tak więc przedmiotem kontroli konstytucyjności w niniejszej sprawie może być, oprócz art. 19 pkt 2 ustawy
podatkowej, tylko art. 15 ust. 1 tej ustawy.
2.2. Opłata targowa – obok podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej
i od posiadania psów – jest jedną z danin komunalnych (art. 1 ustawy podatkowej). Organem podatkowym w zakresie tych podatków
i opłat jest wójt (burmistrz, prezydent miasta – art. 1c ustawy podatkowej). Opłatę targową, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy
podatkowej, pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach. Zaskarżony przepis art. 19 pkt 2 ustawy podatkowej upoważnia radę gminy do zarządzenia
poboru opłat lokalnych w drodze inkasa oraz do określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Podejmując uchwałę
na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy podatkowej rada gminy przenosi część swoich kompetencji na podmiot wskazany w uchwale jako
inkasent. Uchwała powoduje powstanie stosunku publicznoprawnego między gminą a wskazaną osobą. Przyjmuje się, że „inkasent
jest podmiotem stosunków podatkowoprawnych, wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej” (zob. C. Kosikowski, Komentarz do art. 9, [w:] L. Etel, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Lex/El 2013 oraz M. Budziarek, komentarz do art. 9 [w:] Ordynacja podatkowa, (red.) H. Dzwonkowski, Warszawa 2011, s. 117).
2.3. Skarżąca zakwestionowała zgodność wskazanych wyżej przepisów ustawy podatkowej w zakresie, w jakim zezwalają one na wyznaczenie
przez radę gminy w drodze uchwały inkasenta opłaty targowej bez uprzedniego uzyskania jego zgody, z art. 20 w związku z art.
22 oraz art. 64 ust. 1 i 2, a także art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ten ostatni przepis, wyrażający zasadę proporcjonalności,
może być traktowany jako wzorzec kontroli tylko w razie wcześniejszego ustalenia, iż doszło do naruszenia praw lub wolności
konstytucyjnych.
3. Brak uzasadnienia zarzutu jako podstawa umorzenie postępowania w zakresie badania zgodności z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.
Zgodnie z art. 66 ustawy o TK z 1997 r., Trybunał związany jest zakresem zaskarżenia sformułowanym w piśmie procesowym inicjującym
postępowanie. Konieczność uzasadnienia zarzutu naruszenia prawa lub wolności związana jest z domniemaniem konstytucyjności
norm prawnych oraz z zasadą skargowości. Ze względu na domniemanie, że badane normy są zgodne z Konstytucją, ciężar dowodu
spoczywa na podmiocie inicjującym postępowanie i dopóki nie powoła on konkretnych i przekonywujących argumentów prawnych na
rzecz swojej tezy, dopóty Trybunał uznawać będzie kontrolowane przepisy za konstytucyjne. W przeciwnym razie naruszeniu uległaby
zasada skargowości postępowania przed Trybunałem, który przekształciłby się w organ orzekający z inicjatywy własnej (por.
wyrok z 14 lutego 2012 r., sygn. P 20/10, OTK ZU nr 2/A/2012, poz. 15 i powołane tam wcześniejsze orzeczenia).
Analizując zarzuty skarżącej z uwzględnieniem powyższych wymagań, Trybunał stwierdził, że zarzut naruszenia art. 64 ust. 1
i 2 Konstytucji przez kwestionowaną regulację nie został uzasadniony. Skarżąca ograniczyła się do przywołania treści tych
norm konstytucyjnych i stwierdzenia, że ich zakres podmiotowy obejmuje także osoby prawne. Nie wskazała natomiast, na czym
konkretnie miałoby polegać ograniczenie gwarantowanego jej konstytucyjnie prawa własności, względnie naruszenie zasady jego
równej ochrony. Wzorzec z art. 64 Konstytucji występuje w skardze jedynie jako wzmocnienie zarzutu naruszenia wolności gospodarczej.
Skarżąca przyjęła, że: „Naruszenie art. 20 oraz art. 22 Konstytucji RP w sprawie niniejszej skutkuje dodatkowo naruszeniem
art. 64 Konstytucji RP” (s. 6). Po raz drugi powołała art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji jako przepisy związkowe wobec art. 20
i art. 22 Konstytucji (s. 7). Skarżąca podniosła wprawdzie, że wykonywanie obowiązków inkasenta zmusza ją „do wydatkowania
środków finansowych w sposób, którego nie planowała”, a „wydatków tych nie rekompensuje wynagrodzenie przyznane przez radę
gminy” (s. 8), co mogłoby być odczytane jako uzasadnienie naruszenia praw majątkowych, jednak stwierdzenie to nie zostało
potwierdzone jakimkolwiek dowodem. Co ważniejsze jednak, nawet jeśli twierdzenie to – w konkretnym wypadku – okazałoby się
prawdziwe, nie oznaczałoby niekonstytucyjności kwestionowanego przepisu.
W konsekwencji, postępowanie w zakresie kontroli kwestionowanych przepisów z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji należało umorzyć
ze względu na brak uzasadnienia zarzutu.
4. Brak zdolności skargowej skarżącej jako podstawa umorzenia postępowania w zakresie badania zarzutu naruszenia wolności
gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji).
4.1. Jako pierwszy problem konstytucyjny w zakresie badania zarzutu naruszenia wolności gospodarczej nasuwa się pytanie o
zdolność skargową skarżącej spółki. Problem ten powstaje zarówno ze względu na strukturę jej akcjonariatu, jak i ze względu
na wzorce kontroli konstytucyjnej, tj. art. 20 i art. 22 Konstytucji, które – w rezultacie dokonanych już ustaleń – mogą być
uwzględnione w niniejszej sprawie.
Nie ulega wątpliwości, że spółka została utworzona przez Skarb Państwa, który posiada ciągle kontrolny pakiet jej akcji (wraz
z innymi podmiotami publicznymi blisko 90%). Skarżąca jest zatem tzw. publicznym podmiotem gospodarczym o ograniczonej zdolności
skargowej. W świetle dotychczasowego orzecznictwa TK (zob. podsumowująco postanowienie z 18 grudnia 2013 r., sygn. Ts 13/12,
OTK ZU nr II/B/2014, poz. 833), zdolność ta nie może być odrzucana a priori ze względu na pochodzenie kapitału spółki, lecz musi być oceniana na tle okoliczności konkretnej sprawy, w szczególności z
uwzględnieniem charakteru przepisów, o których kontrolę ubiega się skarżący oraz wskazanych wzorców kontroli konstytucyjnej.
Publiczne podmioty gospodarcze na pewno nie mogą skutecznie wnosić skargi konstytucyjnej w sprawach, które dotyczą ich ustroju,
sposobu utworzenia, nadzoru właścicielskiego lub zakresu świadczeń publicznoprawnych związanych z wykonywanymi przez nie zadaniami
publicznymi (zwłaszcza odprowadzenia zysku). Dopuszczalne jest natomiast kwestionowanie przez nie w trybie skargi konstytucyjnej
przepisów, które dotyczą ich na równych zasadach z innymi, prywatnoprawnymi podmiotami prawa.
4.2. Oceniając zdolność skargową publicznoprawnego podmiotu gospodarczego z punktu widzenia wzorca kontroli konstytucyjnej,
Trybunał przede wszystkim powinien ustalić, czy skarżący korzysta z prawa lub wolności konstytucyjnej, chronionych przez przepisy
wskazane jako wzorce kontroli. W rozpatrywanej sprawie skarżąca zarzuca naruszenie wolności gospodarczej (art. 20 i art. 22
Konstytucji), które nastąpiło na skutek narzucenia jej – wbrew jej woli – obowiązku prowadzenia działalności inkasenta opłaty
targowej. Zakres zadań, dla którego skarżąca została powołana – przede wszystkim sprzedaż hurtowa, wynajem i zarządzanie nieruchomościami
(Dział 3 Rubryka 1 odpisu z KRS dołączonego przez spółkę) – nie obejmuje obowiązku inkasa opłaty targowej, który został na
nią nałożony na mocy uchwały rady gminy.
Przepisy Konstytucji, powołane jako wzorce kontroli, stanowią, że społeczna gospodarka rynkowa stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20 Konstytucji) oraz że wolność działalności gospodarczej jest zasadą ustroju gospodarczego
państwa (art. 22 Konstytucji). Wynika z nich, że cechami konstytucyjnymi pożądanego przez ustrojodawcę modelu gospodarki są:
wolność gospodarcza, własność prywatna oraz solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem
Trybunału, użycie w art. 20 i art. 22 Konstytucji zwrotu „wolność działalności gospodarczej” świadczy o tym, że normy te wyrażają
nie tylko zasadę ustrojową, lecz stanowią także gwarancję praw podmiotowych przysługujących jednostce i innym podmiotom prywatnym
(tak m.in. wyroki z: 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 33; 14 czerwca 2004 r., sygn. SK 21/03,
OTK ZU nr 6/A/2004, poz. 56). Przepisy te – co do zasady – mogą zatem stanowić wzorzec kontroli w postępowaniu skargowym.
Wątpliwości budzi jednak to, czy z wolności gospodarczej korzystają publiczne podmioty gospodarcze. Pojęcie „działalności
gospodarczej” nie zostało zdefiniowane w Konstytucji. W swoim dotychczasowym orzecznictwie TK przyjął, że chodzi o działalność,
która ma z założenia zarobkowy charakter, a przy tym jest wykonywana w sposób ciągły i profesjonalny (powołane wyżej wyroki
sygn. SK 24/02 oraz SK 21/03 oraz z 27 lipca 2004 r., sygn. SK 9/03, OTK ZU nr 7/A/2004, poz. 71). Jak stwierdził Trybunał
w wyroku z 7 maja 2001 r. (sygn. K 19/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 82), ,,Z użycia w art. 20 i art. 22 Konstytucji zwrotu «wolność
działalności gospodarczej» wynika, że chodzi o działalność jednostek (osób fizycznych) oraz instytucji «niepaństwowych» (czy
też – szerzej rzecz ujmując – niepublicznych), które mają prawo do samodzielnego decydowania o udziale w życiu gospodarczym,
zakresie i formach tego udziału, w tym możliwie swobodnego podejmowania różnych działań faktycznych i prawnych, mieszczących
się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej”.
Jak wynika z przywołanych orzeczeń, definiując wolność gospodarczą Trybunał wyraźnie odnosił ją do aktywności gospodarczej
podmiotów prywatnych, tj. osób fizycznych oraz niepublicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych o takim charakterze.
W kilku orzeczeniach Trybunał odmówił merytorycznego rozpoznania skarg na naruszenie tej wolności, wnoszonych przez podmioty,
które – choć zorganizowane w formie prywatnoprawnej spółki prawa handlowego – funkcjonowały w oparciu o dominujący kapitał
państwowy lub jednostek samorządu terytorialnego (por. postanowienia z: 20 grudnia 2007 r., sygn. SK 67/05, OTK ZU nr 11/A/2007,
poz. 168 oraz 6 kwietnia 2011 r., sygn. SK 21/07 OTK ZU nr 3/A/2011, poz. 28). W powołanym wyżej pełnoskładowym postanowieniu,
dotyczącym zdolności skargowej publicznoprawnych podmiotów gospodarczych (sygn. Ts 13/12), TK nie wykluczył kontroli konstytucyjnej
ich sytuacji prawnej z punktu widzenia wolności gospodarczej. Kryterium decydującym o przypisaniu zdolności skargowej jest
– według tego orzeczenia – przede wszystkim brak szczególnej relacji publicznoprawnej między skarżącym a „właścicielem”.
4.3. Trybunał Konstytucyjny, uznając ustalenia dokonane w postanowieniu zapadłym w sprawie o sygn. Ts 13/12, nie odrzuca apriorycznie
możliwości dokonania kontroli konstytucyjności ograniczeń działalności gospodarczej prowadzonej przez publiczne podmioty gospodarcze.
W ślad za tym orzeczeniem, a także uwzględniając konkretny charakter kontroli konstytucyjnej prowadzonej w postępowaniu skargowym,
Trybunał akcentuje konieczność uwzględnienia okoliczności konkretnego wypadku. W rozpatrywanej sprawie jest to szczególny
przedmiot działania skarżącej oraz charakter obowiązku nałożonego na nią mocą uchwały gminy.
Uwzględniając te okoliczności, Trybunał nie ocenia, czy obowiązujące unormowanie sposobu pobierania opłaty targowej, trybu
wyznaczania inkasentów tej opłaty oraz zakresu ich odpowiedzialności jest efektywne z punktu widzenia skuteczności poboru
opłaty i czy odpowiada innym standardom konstytucyjnym (por. krytyczne uwagi nt. efektywności inkasa, L. Etel, Komentarz do art. 30 Ordynacji podatkowej, teza 2, [w:] L. Etel, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Lex/El 2013). Trybunał ogranicza się do ustalenia, czy skarżąca, jako publicznoprawny podmiot gospodarczy o zadaniach określonych
przez akcjonariuszy (przede wszystkim Skarb Państwa), może kwestionować w trybie skargi konstytucyjnej przepis ustawy stanowiący
podstawę nałożenia na nią obowiązków inkasenta opłaty targowej. Odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie negatywna.
4.4. Trybunał stwierdza, że wobec opisanego wyżej (pkt 2.2) publicznoprawnego charakteru obowiązków inkasenta opłaty targowej
wątpliwe jest traktowanie ich wykonywania jako rodzaju działalności gospodarczej, podlegającego ujawnieniu w rejestrze handlowym.
Podkreślany przez skarżącą brak wskazania tej działalności wśród jej zadań statutowych jest zrozumiały, a konieczność podjęcia
tej funkcji nie oznacza rozszerzenia prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. W ocenie Trybunału zachodzi ścisły związek
między celem utworzenia spółki, jakim było zorganizowanie rynku hurtowego dla producentów rolnych i zarządzanie tym rynkiem,
oraz obowiązkiem nałożonym na nią przez gminę. Wskazanie skarżącej jako inkasenta opłaty targowej było racjonalne i w istocie
oznaczało dookreślenie zakresu obowiązków publicznoprawnych ciążących na spółce, obowiązków ściśle związanych z powierzonymi
jej zadaniami publicznymi.
Podsumowując, Trybunał jeszcze raz odwołuje się do kryteriów oceny zdolności skargowej publicznoprawnych podmiotów gospodarczych,
wskazanych w postanowieniu zapadłym w sprawie o sygn. Ts 13/12. Trybunał stwierdza, że – uwzględniając przedmiot działalności
skarżącej oraz charakter i cel obowiązku nałożonego na nią na podstawie kwestionowanego przepisu – nie można uznać, by relacja
między skarżącą a gminą miała charakter zbliżony do prywatnoprawnej. Przeciwnie: zdaniem Trybunału spółka kwestionuje zakres
świadczeń publicznoprawnych związanych z wykonywanymi przez nią zadaniami publicznymi, co wyklucza dopuszczalność merytorycznego
rozpoznania skargi konstytucyjnej.
Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak na wstępie.