1. Pismem z 10 kwietnia 2017 r. J.N. (dalej: skarżący) wystąpił do Trybunału ze skargą konstytucyjną o zbadanie zgodności
art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, ze zm.,
obecnie: Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.; dalej: u.s.u.s.) w zakresie, w jakim przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia
najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy
stosuje się wyłącznie w takim przypadku, w którym ubezpieczony z tytułu tej niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne,
ale również normatywne warunki do przyznania zasiłku, z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 w związku
z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Skarga została wniesiona na tle następującego stanu faktycznego i prawnego:
1.1. Skarżący od 2008 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu.
18 grudnia 2013 r. uległ wypadkowi, w wyniku którego był niezdolny do pracy od 20 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
lecz nie zawiesił działalności gospodarczej.
Skarżący wystąpił do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (obecnie: Dz. U. z 2019 r. poz. 645; dalej: ustawa o świadczeniach
pieniężnych). Decyzją z 31 stycznia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS, organ rentowy) odmówił mu prawa do
zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy, ponieważ skarżący od czerwca do listopada 2013 r. nie opłacił w terminie
składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.
Skarżący ponownie zwrócił się do organu rentowego o wypłatę zasiłku chorobowego na podstawie ustawy z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (obecnie: Dz. U. z 2018 r. poz. 1376,
ze zm.; dalej: ustawa wypadkowa). Decyzją z 15 kwietnia 2014 r. ZUS odmówił wypłaty, ponieważ zdarzenie, w wyniku którego
utracił zdolność do pracy, nie zostało uznane za wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Skarżący nie odwołał
się od żadnej ze wskazanych wyżej decyzji.
Decyzją z 26 stycznia 2015 r. organ rentowy, na wniosek skarżącego, ustalił przebieg jego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Od tego rozstrzygnięcia skarżący również nie wniósł odwołania.
Po uprawomocnieniu się decyzji ZUS sporządził dla skarżącego dokumenty ubezpieczeniowe uwzględniające przebieg dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej przez niego działalności, o czym poinformował go w piśmie z 23 marca 2015 r.
Poinformował także o zaniżonej podstawie wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za grudzień 2013 r. i styczeń
2014 r.
Ustalenia organu rentowego skarżący zakwestionował w piśmie z 1 kwietnia 2015 r., powołując się na prawo do samodzielnego
obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z art. 18 ust. 9 i 10 u.s.u.s. – za okres niezdolności
do pracy.
W decyzji z 29 maja 2015 r. ZUS podtrzymał dotychczasowe ustalenia zawarte w piśmie z 23 marca 2015 r. W uzasadnieniu wskazał,
że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia za grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. została ustalona zgodnie z art. 18 ust.
8 u.s.u.s. oraz art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.). Brak było podstaw, aby wobec skarżącego zastosować zasady zmniejszania
podstawy wymiaru składek uregulowane w art. 18 ust. 9 i 10 u.s.u.s. Prawo do równoczesnego zmniejszenia najniższej podstawy
wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przysługuje bowiem tylko w sytuacji, w której ubezpieczony spełnia
warunki do wypłaty zasiłku chorobowego. Skarżącemu prawo do zasiłku chorobowego nie przysługiwało, więc nie przysługiwało
mu również prawo do zmniejszenia podstawy wymiaru składek.
Od decyzji ZUS z 29 maja 2015 r. skarżący wniósł odwołanie do Sądu Okręgowego w K., który wyrokiem z 5 października 2015 r.
stwierdził, że decyzja organu rentowego była prawidłowa. Sąd nie podzielił stanowiska skarżącego, według którego wystarczającym
warunkiem do skorzystania z zasady zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek, na podstawie art. 18 ust. 9 i 10 u.s.u.s.,
jest sama niezdolność do pracy ubezpieczonego. Zdaniem sądu pierwszej instancji, gdyby „rzeczywiście dostatecznym było istnienie
samej niezdolności do pracy, to ustawodawca nie zawarłby w dalszej części przepisu konieczności spełnienia warunku do przyznania
zasiłku” (s. 8 uzasadnienia wyroku).
Odwołanie od powyższego wyroku oddalił Sąd Apelacyjny w P. wyrokiem z 16 listopada 2016 r. W uzasadnieniu podkreślił, że sama
niezdolność skarżącego do pracy, powstała w okresie, w którym nie był on objęty ochroną ubezpieczeniową, nie wystarcza do
uznania, że spełniał warunki do przyznania prawa do zasiłku. W ocenie sądu wykluczało to możliwość stosownego umniejszenia
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z treścią art. 18 ust. 10 u.s.u.s.
Skarga kasacyjna została odrzucona postanowieniem z 6 czerwca 2017 r., a zażalenie na to rozstrzygnięcie zostało oddalone
przez Sąd Najwyższy postanowieniem z 10 października 2017 r.
1.2. W ocenie skarżącego, kwestionowany przepis w zakresie, w jakim przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia najniższej
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy stosuje się
wyłącznie w takim przypadku, w którym ubezpieczony z tytułu tej niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne, ale również
normatywne warunki do przyznania zasiłku, narusza art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 w związku z art. 32
ust. 1 Konstytucji, ponieważ prowadzi do nieusprawiedliwionej selekcji obywateli w zakresie uprawnienia do zabezpieczenia
społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę.
Skarżący dowodzi, że art. 18 ust. 10 u.s.u.s. różnicuje sytuację podmiotów podobnych (tj. osób prowadzących działalność faktycznie
niezdolnych do pracy), uzależniając skorzystanie z prawa pomniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe nie tylko od faktycznej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 67 ust. 1 Konstytucji, lecz także od spełnienia
warunków do przyznania zasiłku chorobowego. Z możliwości pomniejszenia podstawy wymiaru składek – za okres niezdolności do
pracy – może więc skorzystać tylko przedsiębiorca, który uiszcza (w terminie) składkę na ubezpieczenie chorobowe, albo w przypadku
którego zdarzenie stanowiące przyczynę niezdolności do pracy uznano za wypadek przy prowadzeniu działalności pozarolniczej.
Zdaniem skarżącego, opłacanie składek na ubezpieczenie obowiązkowe w zwykłej wysokości przez osoby, które przejściowo nie
wykonują pracy z powodu niezdolności do jej wykonania, powinno być traktowane przez ustawodawcę przez pryzmat art. 67 ust.
1 oraz art. 2 Konstytucji, z przyznaniem stosownych uprawnień dla wszystkich osób dotkniętych taką sytuacją – bez względu
na to, jak ustawodawca zakwalifikował źródło takiej niezdolności oraz bez względu na to, jakim ubezpieczeniom podlegają te
osoby.
2. Pismem z 17 sierpnia 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że nie zgłasza udziału w postępowaniu zainicjowanym
niniejszą skargą konstytucyjną.
3. Pismem z 28 listopada 2018 r. Prokurator Generalny (dalej: Prokurator) wystąpił o uznanie, że art. 18 ust. 10 u.s.u.s.
„w zakresie, w jakim przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe przysługuje tylko tym ubezpieczonym niezdolnym do pracy, którzy z tytułu tej niezdolności spełniają warunki do przyznania
zasiłku – jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji”. W pozostałym zakresie wystąpił o umorzenie
postępowania ze względu na zbędność wydania wyroku.
Prokurator omówił stan faktyczny skargi oraz przedstawił dorobek doktryny i orzecznictwo sądowe dotyczące art. 18 u.s.u.s.
Stwierdził, że za wspólną cechę istotną w niniejszej sprawie należy uznać posiadanie statusu osoby ubezpieczonej w razie choroby
(albo wypadku przy pracy) oraz bycie niezdolnym do pracy ze względu na chorobę (albo wypadek przy pracy). Dopiero te dwie
cechy rozpatrywane łącznie wyznaczają krąg beneficjentów proporcjonalnego zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca. Tylko osoby spełniające
te warunki łącznie powinny być traktowane z poszanowaniem zasady równości. Wspólną cechą istotną nie może być zatem, tak jak
utrzymuje skarżący, wyłącznie faktyczna niezdolność do pracy.
Na ocenę dopuszczalności wprowadzenia przez ustawodawcę wskazanej wyżej wspólnej cechy istotnej miała również wpływ konstytucyjna
ochrona prawa do zabezpieczenia społecznego, z którym skarżący powiązał zasadę równości. Zdaniem Prokuratora, z konstytucyjnego
prawa do zabezpieczenia społecznego nie można wywodzić prawa do proporcjonalnego zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca bez względu na to, czy
z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku. Tym samym wskazane w skardze wzorce kontroli konstytucyjności
nie stały na przeszkodzie do ukształtowania treści prawa do proporcjonalnego zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru owych
składek.
4. Pismem z 5 grudnia 2018 r. Marszałek Sejmu (dalej: Marszałek) przedstawił stanowisko, że „art. 18 ust. 10 (…) w zakresie,
w jakim przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy stosuje się wyłącznie w takim przypadku, w którym ubezpieczony z tytułu tej
niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne, ale również normatywne warunki do przyznania zasiłku, jest zgodny z art.
67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji”. W pozostałym zakresie wystąpił o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność
wydania wyroku.
Marszałek, uzasadniając stanowisko, zauważył, że obowiązek ubezpieczenia społecznego i opłacania na nie składek ma charakter
powszechny (art. 16 u.s.u.s.). W wypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą system zawiera ułatwienia
związane z ustaleniem kwoty należnych składek (art. 18 ust. 8 u.s.u.s.) przy jednoczesnym założeniu, że obowiązek ich opłacania
istnieje bez względu na to, czy w ramach danej działalności osiągane są przychody. Ryzyko związane z prowadzoną działalnością
ponosi przedsiębiorca. Marszałek zwrócił również uwagę, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają
ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Wskazana w art. 18 ust. 9 i 10 u.s.u.s. możliwość pomniejszania podstawy wymiaru składek
stanowi wyjątek, dlatego uzależniona jest od ściśle określonych przez ustawodawcę warunków, które wynikają z funkcji, jaką
pełnią zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Istotą realizowanej przez nie ochrony jest przyznanie świadczenia
zastępującego zarobki utracone przez ubezpieczonego z powodu niezdolności do pracy, zaistniałej w związku z wystąpieniem określonego
zdarzenia losowego (choroby, wypadku przy pracy). Sam zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika bezpośrednio z przepisów ustawy
o świadczeniach pieniężnych oraz z ustawy wypadkowej. Na ich podstawie ubezpieczony uzyskuje prawo do szeregu świadczeń pieniężnych
zastępujących zarobki utracone w wyniku czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, wypadkiem przy pracy czy chorobą
zawodową. Osobie, która chwilowo utraciła zdolność do pracy, ustawodawca zapewnia w art. 18 ust. 10 u.s.u.s. dodatkową ochronę
w postaci możliwości pomniejszenia podstawy składki emerytalno-rentowej, której wysokość uzależniona jest od uzyskiwanych
przychodów. W ten sposób ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia wypadkowego została
niejako dodatkowo rozszerzona. Z tego powodu możliwość pomniejszenia podstawy składki emerytalno-rentowej nie może być rozpatrywana
w oderwaniu od przesłanek nabycia prawa do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy.
Przewidziana w art. 18 ust. 10 u.s.u.s. możliwość pomniejszenia podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowej nie wynika z
zakresu ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia emerytalnego czy rentowego. Mimo że art. 18 ust. 10 u.s.u.s. wiąże się z pomniejszeniem
podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, to taka możliwość nie dotyczy zdarzeń losowych objętych ochroną
ubezpieczenia emerytalnego lub rentowego. Niezdolność do pracy, z powodu której ustawodawca uprawnia do pomniejszenia podstawy
składki, ma charakter przejściowy. Świadczenie emerytalne czy rentowe natomiast zastępuje dotychczasowe przychody uzyskiwane
z pracy ubezpieczonego, który trwale utracił taką możliwość. Ubezpieczenie emerytalne ani ubezpieczenie rentowe nie chroni
od zdarzeń losowych, które jedynie czasowo powodują niezdolność do pracy i niezdolność do uzyskiwania dochodów, od których
pobierana jest składka emerytalno-rentowa.
Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
1. Przedmiot i otoczenie normatywne skargi.
1.1. Przedmiotem skargi konstytucyjnej Jarosława Nowackiego (dalej: skarżący) jest art. 18 ust. 10 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, ze zm., obecnie: Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.;
dalej: u.s.u.s.) o treści: „Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek, o których mowa w ust. 9, stosuje się
odpowiednio w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki
do przyznania zasiłku”. Art. 18 ust. 9 u.s.u.s. stanowi zaś, że: „Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami
emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru
składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni
podlegania ubezpieczeniu”.
Skarżący zakwestionował art. 18 ust. 10 u.s.u.s. w zakresie, „w jakim przewiduje, że uprawnienie do zmniejszenia najniższej
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy stosuje się
wyłącznie w takim przypadku, w którym ubezpieczony z tytułu tej niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne, ale również
normatywne warunki do przyznania zasiłku”.
1.2. Ocena konstytucyjności kwestionowanego przepisu wymaga przedstawienia jego kontekstu normatywnego. Punkt wyjścia tej
prezentacji stanowi art. 6 ust. 1 pkt 5 u.s.u.s., który stanowi: „Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają
(…) osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: (…) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność (…)”.
Osoby te mogą także podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ust. 2 u.s.u.s.). Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.u.s.,
objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak
niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 u.s.u.s., ubezpieczenia emerytalne i rentowe
oraz chorobowe ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to
ubezpieczenie.
W wypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość
nie jest powiązany z faktycznie osiągniętym przychodem – jest to „zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego
w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy” (art. 18 ust. 8 u.s.u.s.).
Pomniejszenie podstawy wymiaru składki emerytalno-rentowej jest dopuszczalne wyjątkowo, po kumulatywnym spełnieniu przesłanek
do przyznania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy: wystąpienia określonych ustawowo zdarzeń losowych, które czasowo uniemożliwiają
wykonywanie pracy (określanych przez skarżącego jako przesłanki faktyczne) oraz podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu bądź
chorobowemu.
W wypadku skarżącego przesłanką podlegania ubezpieczeniu chorobowemu mogło być prowadzenie pozarolniczej działalności, której
podjęcie uprawnia do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Okres trwania ubezpieczenia chorobowego to okres, w którym
ubezpieczony opłaca składkę na to ubezpieczenie. Podobnie jest w odniesieniu do zasiłku wypadkowego, choć dla osób prowadzących
pozarolniczą działalność podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu ma charakter obowiązkowy. Przez spełnienie warunku do przyznania
zasiłku wypadkowego należy rozumieć ustalenie przez właściwy podmiot (w tym wypadku ZUS), że niezdolność do pracy została
spowodowana wypadkiem przy pracy, czyli nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz (lub śmierć), które
nastąpiło w związku z pracą, co w wypadku skarżącego nie zostało potwierdzone (art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; obecnie: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1376, ze zm.).
1.3. Wyżej poczynione spostrzeżenia doprowadziły skład orzekający do wniosku, że o powstaniu uprawnienia do obniżenia podstawy
wysokości należnych składek decydują: wystąpienie zdefiniowanych przez prawo stanów faktycznych oraz posiadanie ubezpieczenia.
Wbrew ocenie skarżącego, oba te warunki mają charakter „normatywny”. Zakresowe sformułowanie przedmiotu zaskarżenia przez
jej ograniczenie skargi do „normatywnych warunków” jest więc w niniejszej skardze nieuzasadnione.
2.1. Zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji, wzorcem kontroli w sprawach zainicjowanych skargą konstytucyjną mogą być tylko
konkretnie wyrażone w Konstytucji prawa i wolności jednostki, mające walor praw podmiotowych. Skarżący wskazał dwie płaszczyzny
kontroli kwestionowanego przepisu. W pierwszej jako wzorce kontroli wskazał art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1, zaś
w drugiej art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Z petitum skargi konstytucyjnej oraz jej uzasadnienia wynika, że naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji skarżący sytuuje w kontekście
prawa do zabezpieczenia społecznego wynikającego z art. 67 ust. 1 Konstytucji, co mieści się w zakresie pierwszego zarzutu.
Odnosząc się do drugiej z postulowanych płaszczyzn kontroli TK przypomniał, że wskazane art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji
nie są przepisami, które bezpośrednio wyrażają określone, konstytucyjnie chronione prawa lub wolności. Mogą stanowić wzorce
związkowe. Naruszenie art. 2 Konstytucji zostało powiązane wyłącznie z naruszeniem zasady równości zawartej w art. 32 ust.
1 Konstytucji, bez powiązania jej z konkretnym prawem lub wolnością chronioną konstytucyjnie. Zarzut w tym zakresie nie mógł
więc zostać rozpoznany przez Trybunał (art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania
przed Trybunałem Konstytucyjnym; Dz. U. poz. 2072, ze zm.; dalej: uotpTK).
TK stwierdził, że postępowanie w zakresie kontroli zgodności kwestionowanego przepisu z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1
Konstytucji ulega umorzeniu na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 uotpTK– ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
Jako podstawa merytorycznej oceny kwestionowanego przepisu ostały się zatem art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
2.2. Zgodnie z art. 67 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności
do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zdanie drugie powołanego przepisu stanowi
natomiast, że zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Pojęcie zabezpieczenia społecznego jest pojmowane
w orzecznictwie Trybunału jednolicie, jako system urządzeń i świadczeń służących zaspokojeniu usprawiedliwionych potrzeb obywateli,
którzy utracili zdolność do pracy lub doznali ograniczenia tej zdolności albo zostali obciążeni nadmiernie kosztami utrzymania
rodziny (zob. m.in.: orzeczenie TK z 19 listopada 1996 r., sygn. K 7/95, OTK ZU nr 6/1996, poz. 49 oraz wyroki z: 7 września
2004 r., sygn. SK 30/03, OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 82 i 15 kwietnia 2008 r., sygn. P 9/06, OTK ZU nr 3/A/2008, poz. 43). Jedną
z przyczyn niezdolności do pracy może być choroba, w wyniku której osoba stała się niezdolna do pracy. Może ona wówczas uzyskać
świadczenia w ramach konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego. Realizują się one dzięki zastosowaniu dwóch zdecydowanie
różnych i opartych na różnych zasadach konstrukcji: ubezpieczenia społecznego albo pomocy społecznej. Zasady te były wyraźnie
rozróżniane w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału (zob. wyroki TK z: 31 marca 2008 r., sygn. P 20/07, OTK ZU nr 2/A/2008,
poz. 31 oraz 25 czerwca 2013 r., sygn. P 11/12, OTK ZU nr 5/A/2013, poz. 62). W orzeczeniach tych podkreślono, że podstawowe
różnice dotyczą kręgu osób upoważnionych do świadczeń oraz sposobu nabycia prawa do nich. W wyroku z 31 lipca 2014 r., sygn.
SK 28/13 (OTK ZU nr 7/A/2014, poz. 81) wskazał, że:
– po pierwsze, pomoc społeczna jest udzielana jednostce i rodzinie, natomiast ubezpieczenia społeczne bezpośrednio obejmują
jednostkę, co oczywiście może oddziaływać na sytuację rodziny, lecz w sposób pośredni. Pomoc społeczna obejmuje, co do zasady,
wszystkie osoby fizyczne, ubezpieczenia społeczne obejmują zaś osoby ubezpieczone (ewentualnie członków ich rodzin);
– po drugie, ubezpieczenia społeczne są ściśle związane z pracą zarobkową osób fizycznych. Mają one zapewnić im dochód w sytuacji
niezdolności do wykonywania pracy i osiągania zarobków. Celem pomocy społecznej jest zaś ingerencja w te sfery, w których
zagrożony jest byt poszczególnych jednostek, niezależnie od wykonywanej przez nie pracy zarobkowej;
– po trzecie, pomoc społeczna ma charakter nieekwiwalentny. Natomiast świadczenia z ubezpieczeń społecznych mają charakter
wzajemny w tym znaczeniu, że wiążą się ze wzajemnymi świadczeniami (składką), do których odprowadzania zobligowany jest ubezpieczony.
W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału wyraźnie akcentowano daleko idącą swobodę ustawodawcy w ustalaniu zakresu i form
zabezpieczenia społecznego, wskazując na odsyłający charakter art. 67 Konstytucji (zob. wyrok z 25 lutego 2014 r., sygn. SK
18/13, OTK ZU nr 2/A/2014, poz. 14 i powołane tam orzecznictwo). W praktyce jego możliwości są uzależnione od sytuacji gospodarczej
państwa, relacji liczby osób pracujących do płacących składki, liczby świadczeniobiorców oraz ich zamożności, utrwalonych
w danym społeczeństwie schematów zabezpieczania sobie egzystencji w okresie starości lub osłabienia sił witalnych, a także
przewidywanych trendów gospodarczych i społecznych, zwłaszcza demograficznych (zob. wyrok pełnego składu TK z 19 grudnia 2012
r., sygn. K 9/12, OTK ZU nr 11/A/2012, poz. 136 i powołane tam orzecznictwo).
W orzecznictwie Trybunału podkreśla się również, że ubezpieczenia społeczne oparte są na zasadach solidarności ubezpieczonych,
wzajemności oraz samofinansowania się (wyrok TK z 15 lipca 2013 r., sygn. K 7/12, OTK ZU nr 6/A/2013, poz. 76). Jak wskazano
zwięźle w tym samym wyroku „składki opłaca się zatem po to, aby otrzymać (albo też zapewnić najbliższym członkom rodziny)
prawo do określonego świadczenia z ubezpieczeń społecznych”.
2.3. Jako wzorzec kontroli w niniejszej sprawie został powołany także art. 32 ust. 1 Konstytucji i wynikająca z niego zasada
równości. W świetle ustabilizowanego orzecznictwa TK z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa
w obrębie określonej klasy (kategorii). Wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną
(relewantną) powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących jak i
faworyzujących. Wynika stąd w szczególności, że prawodawca, przyznając jednostkom określone uprawnienia, nie może określać
kręgu osób uprawnionych w sposób dowolny. Musi on przyznać dane uprawnienie wszystkim podmiotom charakteryzującym się daną
cechą istotną. Równość wobec prawa to także zasadność wyboru takiego, a nie innego kryterium różnicowania. Oceniając regulację
prawną z punktu widzenia zasady równości, należy przede wszystkim rozważyć, czy można wskazać wspólną cechę istotną uzasadniającą
równe traktowanie podmiotów prawa, wziąwszy pod uwagę treść i cel danej regulacji prawnej.
Jeżeli kontrolowana norma traktuje odmiennie adresatów, którzy odznaczają się określoną cechą wspólną, mamy do czynienia z
odstępstwem od zasady równości. Takie odstępstwo nie musi jednak oznaczać naruszenia art. 32 ust. 1 Konstytucji. Niezbędna
jest wówczas ocena przyjętego kryterium różnicowania. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy dane kryterium może stanowić podstawę
różnicowania podmiotów prawa charakteryzujących się wspólną cechą istotną, należy rozstrzygnąć: 1) czy kryterium to pozostaje
w racjonalnym związku z celem i treścią danej regulacji; 2) czy waga interesu, któremu różnicowanie ma służyć, pozostaje w
odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku wprowadzonego różnicowania; 3) czy kryterium różnicowania
pozostaje w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów
podobnych (zob. np. wyroki z: 22 marca 2011 r., sygn. SK 13/08, OTK ZU nr 2/A/2011, poz. 12, 13 października 2015 r., sygn.
SK 63/12, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 146).
3.1. Trybunał stwierdził, że problem konstytucyjny w niniejszej sprawie sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy art.
18 ust. 10 u.s.u.s. jest zgodny z zasadą równości dostępu do zabezpieczenia społecznego. Ocenie podlegała prawidłowość określenia
przez ustawodawcę cechy istotnej, warunkującej dopuszczalność realizacji uprawnienia zawartego w kwestionowanym przepisie,
tj. samodzielnego obniżenia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe, w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy. Zdaniem skarżącego, skorzystanie z tego uprawnienia
powinno być uzależnione od posiadania statusu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz faktycznej niezdolności do pracy.
Grupa osób charakteryzujących się tymi dwiema cechami powinna być, w ocenie skarżącego, traktowana tak samo. Tymczasem ustawodawca
zróżnicował ją w sposób sprzeczny z art. 32 ust. 1 Konstytucji, wprowadzając dodatkowe kryterium, jakim jest opłacenie składek
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
3.2. Oceny konstytucyjnej sformułowanego w skardze zarzutu naruszenia równości Trybunał dokonał, kierując się ustalonymi w
orzecznictwie, wskazanymi wyżej kryteriami.
W pierwszej kolejności wskazał więc, że kryterium zróżnicowania, jakim jest – według kwestionowanego przepisu – opłacanie
składek na ubezpieczenie chorobowe, pozostaje w racjonalnym związku z celem i treścią ocenianej regulacji. Poszczególne postaci
świadczeń ubezpieczenia społecznego są ze sobą powiązane (w różnym stopniu i zakresie). W pełni racjonalne jest więc unormowanie
przyjęte przez ustawodawcę, które uwzględnia te powiązania i zakłada, że obniżenie składek na jedno z ubezpieczeń (w tym przypadku
– emerytalne) uzależnione jest miedzy innymi od opłacania składki na inne ubezpieczenie (w tym przypadku – chorobowe).
Po drugie Trybunał ocenił, że pozbawienie skarżącego uprawnienia do samodzielnego zmniejszenia składki na ubezpieczenie emerytalne
(ściśle – podstawy jej wymiaru) trudno uznać za nieproporcjonalne pogorszenie położenia grupy osób, do której należy skarżący.
Jak wiadomo, podstawa wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność na ich obowiązkowe ubezpieczenia została
określona inaczej niż w przypadku ogółu ubezpieczonych, w wypadku których podstawę tę odniesiono do przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub kwoty uposażenia, wynagrodzenia bądź innego rodzaju świadczenia (art.
18 ust. 1 u.s.u.s.). Jest to rozwiązanie zasadniczo korzystniejsze od powszechnego (zob. ustalenia zawarte w wyroku z 4 grudnia
2018 r., sygn. P 12/17, OTK ZU nr A/2018, poz. 71) i wynika ze specyfiki działalności prowadzonej na własny rachunek oraz
potencjalnych trudności apriorycznego określenia przychodu z tej działalności. Z tych względów określenie wysokości podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca pozostawił samym ubezpieczonym, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 8 u.s.u.s.
Ustawodawca zwiększył swobodę wyboru tej grupy ubezpieczonych, wprowadzając dobrowolność opłacania składek na jedno z ubezpieczeń
– chorobowe. Ponadto, na podstawie kwestionowanego art. 18 ust. 10 u.s.u.s., ustawodawca dodatkowo umożliwił proporcjonalne
zmniejszenie najniższej podstawy wymiaru składki w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli
z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku (chorobowego albo wypadkowego). Ustawodawca wprowadził zatem
rozwiązanie w dwójnasób preferencyjne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność: możliwość opłacania niskich składek
oraz możliwość ich proporcjonalnego zmniejszenia. Skorzystanie z drugiego z przywilejów połączył jednak ze spełnieniem dodatkowej
przesłanki, czyli opłacenia składki dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w terminie i w pełnej wysokości. W świetle wyżej
poczynionych ustaleń trudno jednak uznać ten zabieg ustawodawcy za wyraz nieproporcjonalnego potraktowania.
Trybunał odnotował ponadto, że w stosunku do osób takich jak skarżący ustawodawca nie wykluczył całkowicie możliwości obniżenia
składki. Osoby niemające dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, lecz posiadające obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe, w razie
stwierdzenia wypadku przy pracy, mogą skorzystać z prawa do obniżenia składek. Ustawodawca upoważnił też organ rentowy, aby
– w wyjątkowych okolicznościach – wyraził zgodę na opłacenie zaległej składki po terminie (art. 14 ust. 2 pkt 2 in fine u.s.u.s.). W ten sposób są chronione osoby, które z usprawiedliwionych powodów nie mogły dokonać wpłaty składki i, tym samym,
nie zostały objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Odmowa przez ZUS zgody na opłacenie składki ubezpieczeniowej po
terminie nie może być uznaniowa i podlega kontroli sądowej (zob. postanowienie SN z 14 listopada 2007 r., sygn. akt II UK
65/07). Wskazuje to dodatkowo na daleko idącą wrażliwość ustawodawcy na potrzeby osób, które znalazły się w szczególnie ciężkim
położeniu.
W konsekwencji Trybunał stwierdził, że choć podleganie ubezpieczeniu chorobowemu niewątpliwie stanowi warunek różnicujący
grupę ubezpieczonych, niezdolnych faktycznie do pracy, to jednak jego wprowadzenie jest racjonalnie uzasadnione i nie prowadzi
do naruszenia proporcjonalności.
Po trzecie, Trybunał wskazał na konstytucyjne racje, które przemawiają za powiązaniem uprawnienia do obniżenia składki na
ubezpieczenie emerytalne z uiszczaniem składki na ubezpieczenie chorobowe. Na mocy art. 67 ust. 1 Konstytucji na ustawodawcę
został nałożony obowiązek realizacji konstytucyjnych gwarancji socjalnych. Jego wypełnienie winno nastąpić w taki sposób,
aby z jednej strony uwzględniane były istniejące potrzeby uprawnionych, z drugiej zaś, aby istniały realne możliwości ich
zaspokojenia. Granice tych możliwości wyznaczone są przez inne podlegające ochronie wartości konstytucyjne (zob. wyroki TK
z: 8 maja 2000 r., sygn. SK 22/99, OTK ZU nr 4/2000, poz. 107; 11 grudnia 2006 r., sygn. SK 15/06, OTK ZU nr 11/A/2006, poz.
170; 10 marca 2015 r. sygn. P 38/12, OTK ZU nr 3/A/2015, poz. 29), do których zaliczyć należy stabilność systemu finansów
publicznych oraz ubezpieczeń społecznych.
Jednym z instrumentów umożliwiających wyważenie oczekiwań i możliwości w ramach systemu zabezpieczenia społecznego jest wprowadzenie
powszechnego ubezpieczenia społecznego oraz, w konsekwencji, oskładkowanie ubezpieczonych. Zwiększa ono znacząco możliwości
finansowe systemu, ponieważ wszyscy podlegający ubezpieczeniu współtworzą swoimi składkami zasoby finansowe systemu, które
w maksymalnym stopniu uwzględniają konieczność wypłaty należnych świadczeń – obecnych i przyszłych (art. 16 ust. 4 i art.
17 ust. 3 u.s.u.s.). Choć z założenia podstawowym źródłem przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są składki ubezpieczonych,
to nie można tracić z pola widzenia faktu, że istotną część przychodów stanowią środki przekazywane przez budżet państwa,
w tym dotacje (art. 52 u.s.u.s.). Wymiar składek określa się w zróżnicowany sposób, który z założenia ma uwzględniać różną
sytuację faktyczną, różne rodzaje aktywności (pracy) osób nimi objętych oraz gwarantować ochronę adekwatną do różnych rodzajów
ryzyka socjalnego. Naturalną tego konsekwencją może być zróżnicowanie sytuacji prawnej ubezpieczonych. System ubezpieczeniowy
ma charakter powszechny, co oznacza objęcie obowiązkiem ubezpieczenia wszystkich osób pozostających w określonej sytuacji
prawnej (art. 6-14 u.s.u.s.), nie wykluczając osób bardziej narażonych na ryzyko socjalne. Uzyskiwane przychody pochodzą w
istotnej mierze ze składek i są aktualnie uzupełniane dotacjami Skarbu Państwa. A więc dla zachowania realnej wartości wypłacanych
uprawnionym środków, przy jednoczesnym bilansowaniu systemu, wszelkie dopuszczalne uszczuplenia powinny być racjonalnie uzasadnione
i mieć swoje oparcie w wartościach ustrojowych. Dotyczy to również możliwości przewidzianej w kwestionowanym przepisie.
3.3. Na marginesie poczynionych ustaleń Trybunał zwrócił uwagę, że usunięcie podważanego przez skarżącego kryterium mogłoby
prowadzić do zarzutu nadmiernego faworyzowania grupy ubezpieczonych. Należący do niej nie tylko zwolnieni byliby z obowiązku
opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (co ma miejsce już obecnie), ale również mogliby, wyłącznie ze względu na wystąpienie
określonych ustawowo zdarzeń losowych, proporcjonalnie obniżyć składki na pozostałe, obowiązkowe ubezpieczenia. Rozwiązanie
takie powodowałoby uszczuplenie przychodów systemu ubezpieczeń społecznych i mogłoby narazić ustawodawcę na zarzut naruszenia
zasady solidaryzmu społecznego przez nierówne obciążenie ubezpieczonych składkami.
3.4. Podsumowując Trybunał stwierdził, że uzależnienie możliwości zmniejszenia składki na ubezpieczenie emerytalne przez osoby
prowadzące pozarolniczą działalność, dotknięte czasową niezdolnością do pracy, od opłacania przez nie składki na ubezpieczenie
chorobowe jest uzasadnione, proporcjonalne i – w efekcie – nie narusza zasady równości wobec prawa. Według składu orzekającego
przyjęte rozwiązanie sprzyja zarówno ochronie ubezpieczonych, jak i chroni interesy całego społeczeństwa, które, za pomocą
płaconych danin publicznych i podatków, pośrednio dotuje FUS.
Kierując się tym przekonaniem Trybunał orzekł o zgodności całego art. 18 ust. 10 u.s.u.s. z art. 67 ust. 1 w związku z art.
32 ust. 1 Konstytucji, mimo ograniczenia zakresu skargi do „warunku normatywnego” zawartego w kwestionowanym przepisie. Nie
oznacza to jednak wyjścia poza zakres zaskarżenia (nie narusza zasady skargowości), gdyż – jak to wyżej wskazano – wszystkie
wymagane przez ustawę przesłanki powstania możliwości zmniejszenia składki mają charakter normatywny; dopiero łączne ich spełnienie
powoduje powstanie uprawnienia.
W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.