1. Skargą konstytucyjną z 8 września 2000 r. pełnomocnik skarżącego Jana Ł. wniósł o stwierdzenie niezgodności Komunikatu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 1998 r. (Dz.Urz. MSWiA Nr 4, poz. 39) z art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214 ze zm.) w brzmieniu pierwotnym obowiązującym do
1 stycznia 1999 r. oraz z art. 67 ust. 1 i art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wynika ze skargi, zarzut skarżącego sprowadza
się przede wszystkim do kwestionowania metody obliczania wskaźnika waloryzacji.
W uzasadnieniu skargi, skarżący przytoczył następujące okoliczności: jak ustalił Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie (wyrok z 28 maja 1999 r., sygn. akt XIV U 3063/98), decyzją z 1 czerwca 1987 r. skarżącemu przyznane zostało prawo do emerytury milicyjnej. Wobec wejścia w życie przepisów
ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214), emerytura skarżącego została ponownie
przeliczona a następnie, na podstawie kolejnych decyzji, podlegała waloryzacji. Skarżący złożył odwołanie od decyzji z 27
kwietnia 1998 r. Sąd Okręgowy wyrokiem z 28 maja 1999 r. oddalił odwołanie od tej decyzji, stwierdzając, iż waloryzacja nastąpiła
na podstawie art. 6 ww. ustawy i wydanego, w jej wykonaniu, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 czerwca 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent (Dz.U. Nr 79, poz. 366 ze zm.), a
także w świetle Komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 maja 1998 r. (wydanego w oparciu o to rozporządzenie).
Zdaniem Sądu Okręgowego, zaskarżona decyzja została wydana zgodnie z powołanymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 7 czerwca 2000 r. (sygn. akt III AUa 1180/99) nie podzielił zarzutów skarżącego i oddalił wniesioną apelację. Sąd Apelacyjny stwierdził m.in., że waloryzację emerytury
przeprowadza się “w oparciu o akta emerytalne i aktualne przepisy dotyczące uposażenia funkcjonariuszy oraz że wyliczenie
przeciętnego uposażenia możliwe jest w ramach resortu dla poszczególnych służb. Roszczenia zawarte w odwołaniu i powtórzone
w apelacji oparte są na błędnym założeniu, że wskaźnik waloryzacji wyliczany jest przy zastosowaniu stawek uposażenia wszystkich
jego składników dla konkretnego stanowiska.”
Zdaniem skarżącego waloryzacja winna być ustalona w odniesieniu do każdej sprawy oddzielenie, z uwzględnieniem wszystkich
indywidualnych elementów stanowiących dotychczasową podstawę ustalenia emerytury. W ocenie skarżącego relacja przeciętnego
miesięcznego uposażenia po podwyżce do przeciętnego uposażenia policjanta przed podwyżką w 1997 r. była wyższa niż podana
w Komunikacie. Ogłoszenie zaniżonego wskaźnika waloryzacji niezgodnego z uregulowaniem § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 29
czerwca 1994 r. spowodowało ustalenie dla skarżącego zaniżonej nowej wysokości emerytury oraz zaniżanie nowej podstawy wymiaru
świadczenia, a w konsekwencji naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. Naruszenie polega na niezastosowaniu zasady,
zgodnie z którą emerytury i renty podlegają waloryzacji w takim samym stopniu, w jakim następuje wzrost uposażenia funkcjonariuszy
pozostających w służbie i zajmujących analogiczne stanowiska. W ten sposób, zdaniem skarżącego, naruszony został art. 67 ust.
1 i art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż zakres zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji w części dotyczącej ustalenia
wysokości wskaźnika waloryzacji emerytury, a w konsekwencji wpływający bezpośrednio na wysokość emerytury, jak i podstawy
świadczenia uregulowany został w akcie nie stanowiącym źródła powszechnie obowiązującego prawa w Polsce.
2. W pisemnym stanowisku z 23 marca 2001 r. Prokurator Generalny stwierdził, iż postępowanie w sprawie podlega umorzeniu na
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.).
W uzasadnieniu Prokurator Generalny wskazał, iż zgodnie z wymienionym rozporządzeniem i wydanym na jego podstawie Komunikacie
przyjęto, że waloryzacja następuje wówczas, gdy wprowadzone są obligatoryjne podwyżki uposażenia funkcjonariuszy pozostających
w służbie, w zakresie jednego lub kilku jego składników tego uposażenia, ustanowienia nowych obligatoryjnych składników uposażenia
lub w razie podwyższenia fakultatywnych składników uposażenia stanowiących bezpośrednie następstwo zmiany przepisów określających
limity finansowe na ten cel (§ 2). Obliczenie nowej wysokości emerytury następuje przez pomnożenie emerytury lub renty przez
wskaźnik waloryzacji świadczenia (§ 3). Metoda ustalania waloryzacji emerytury wnika z § 4 ust. 1 rozporządzenia, który stwierdza,
że “wskaźnik waloryzacji świadczenia (...) oblicza się jako relację przeciętnego miesięcznego uposażenia przysługującego funkcjonariuszowi
po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 2, do przeciętnego uposażenia przysługującego im przed tymi zmianami”. Z przepisów
tych, zdaniem Prokuratora Generalnego, a także z art. 6 ustawy, nie kwestionowanych przez skarżącego, wynika, że przy waloryzacji
emerytury bierze się za podstawę przeciętne miesięczne uposażenie, a więc ustalone według określonych grup zaszeregowania,
tak jak to ujęto w zaskarżonym Komunikacie.
Prokurator Generalny stwierdza ponadto, że rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 6 ust. 3 omawianej ustawy, który
upoważnił Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości, każdego w zakresie swojego działania, do określenia w drodze
rozporządzenia, szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent oraz że upoważnienie to już nie występuje w aktualnym tekście
ustawy, wobec zmiany treści art. 6 przez przepis art. 160 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.). W myśl tego przepisu, emerytury i renty (policyjne) będą
podlegać waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS. Obecnie ustawa o
emeryturach i rentach z FUS, w zakresie waloryzacji, posługuje się zasadą jej obliczania według ogólnie prognozowanego na
dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (art. 160 ust. 2), a zatem przez ustalenie jednego wskaźnika
waloryzacyjnego dla poszczególnych grup emerytów.
W odniesieniu do przedmiotu skargi konstytucyjnej, Prokurator Generalny wyraził stanowisko, iż stosownie do art. 79 ust. 1
Konstytucji RP legitymacja do zaskarżenia przepisów prawa w drodze skargi ma charakter szczególny i przedmiotem zaskarżenia
może być tylko norma prawa, która legła u podstaw rozstrzygnięcia sprawy, a nadto przedmiotem badania może być tylko ten akt
prawny, który został zakwestionowany w skardze.
W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma, zdaniem Prokuratora Generalnego, ocena charakteru prawnego kwestionowanego
Komunikatu, szczególnie w sytuacji gdy skarżący nie kwestionuje art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...),
natomiast wskazuje ten przepis jako wzorzec kontroli. Również przedmiotem zaskarżenia nie został objęty § 4 ust. 4 rozporządzenia,
choć to te przepisy były podstawą rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.
Na tle całokształtu unormowań zawartych w ustawie i rozporządzeniu w zakresie waloryzacji emerytur i rent policyjnych, uzasadniony
jest, zadaniem Prokuratora generalnego, pogląd, że w zakresie prawnym regulują one całościowo omawianą problematykę, a wydawany
przy każdorazowej waloryzacji emerytur i rent komunikat MSWiA, zawierający “wskaźniki waloryzacji policyjnych emerytur i rent”
wyraźnie nosi cechy środka pomocniczego – nie zaś aktu normatywnego. Stąd, jako bezprzedmiotowy, uznać należy zarzut sprzeczności
zaskarżonego Komunikatu z art. 87 ust. 1 Konstytucji. Komunikat ten nie jest bowiem źródłem prawa powszechnie obowiązującego
i nie mieści się w grupie aktów prawa wewnętrznego, o których mowa w art. 93 Konstytucji. Na poparcie swojego stanowiska o
nienormatywnym charakterze zaskarżonego Komunikatu, Prokurator Generalny przytoczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
K. 6/99.
Zdaniem Prokuratora Generalnego przytoczone argumenty przemawiają za umorzeniem postępowania w przedmiotowej sprawie, wobec
niedopuszczalności merytorycznego badania Komunikatu, nie noszącego cech aktu prawnego normatywnego oraz nie stanowiącego
podstawy prawnej rozstrzygnięcia sprawy.
3. Do skargi konstytucyjnej ustosunkował się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w piśmie z 7 maja 2001 r.
stwierdzając, iż postępowanie wszczęte przed Trybunałem Konstytucyjnym powinno zostać umorzone na podstawie art. 39 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Zdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w analizowanej sprawie należy mieć na uwadze, iż zakresem przedmiotowym
skargi konstytucyjnej nie objęto przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz.
214 ze zm.), które regulują zasady waloryzacji policyjnych emerytur i rent, ale Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
który jest formą publikacji wskaźników waloryzacji ustalonych z uwzględnieniem przepisów wskazanej ustawy i rozporządzenia.
Punktem wyjścia do ustalenia, czy wskazany przedmiot kontroli w postaci Komunikatu podlega kontroli Trybunału Konstytucyjnego,
jest stwierdzenie, iż przedmiotowy Komunikat nie stanowi powszechnie obowiązującego źródła prawa. Bezspornym jest, w ocenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, że Komunikaty nie zostały objęte dyspozycją art. 87 ust. 1 Konstytucji, zatem
nie stanowią źródła prawa. Ponadto na mocy art. 79 ust. 1 Konstytucji, każdy, czyjego konstytucyjne wolności lub prawa zostały
naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją
ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego
wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w konstytucji.
W ocenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji charakter prawny badanego Komunikatu sprowadza się do tego, iż jest to
czynność organizacyjno-techniczna, nie jest to natomiast akt normatywny i kontrola jego legalność nie pozostaje w kognicji
Trybunału Konstytucyjnego, jak również nie może być przedmiotem skutecznie wniesionej skargi konstytucyjnej, o której mowa
w art. 79 ust. 1 Konstytucji.
Zasady waloryzacji emerytur i rent policyjnych są regulowane w sposób kompletny przez przepisy powołanej ustawy i rozporządzenia,
natomiast Komunikat ma charakter instrumentu pomocniczego, który służy publikacji wskaźników waloryzacji, przy każdorazowej
waloryzacji emerytur i rent.
Rozstrzygnięcia Sądu Odwoławczego, jak i Sądu Apelacyjnego, w przedmiotowej sprawie, zapadły w oparciu o analizowane akty
normatywne, i na ich podstawie sądy orzekły o oddaleniu roszczeń skarżącego w przedmiocie wadliwości obliczenia wskaźnika
waloryzacji.
Postawiony w skardze zarzut niezgodności Komunikatu z art. 67 ust. 1 i art. 87 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 ustawy
z 18 lutego 1994 r., jest – zdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – bezprzedmiotowy, gdyż Komunikat nie jest
zaliczany do katalogu źródeł prawa. Ponadto przedstawione zarzuty są nieuzasadnione w świetle faktu, iż podstawę rozstrzygnięć
sądów stanowiły przepisy aktów normatywnych.
4. Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 1 sierpnia 1999 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz.643) w związku z art.
190 ust. 3 zd. 2 Konstytucji, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, pismem z 8 maja 2001 r., zwrócił się do Rady Ministrów o wydanie
przewidzianej w tym przepisie opinii. Do dnia rozpoznania skargi na rozprawie nie wpłynęła do Trybunału Konstytucyjnego opinia
w powyższej sprawie.
Trybunał Konstytucyjny zważył co następuje:
1. W kwestionowanym Komunikacie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 1998 r. (Dz.Urz. MSWiA Nr 4, poz.
39) ogłoszony został wskaźnik waloryzacji świadczenia emerytalnego, do którego ma prawo skarżący na podstawie ustawy z dnia
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214 ze zm.)
Zgodnie z art. 6 tej ustawy, w brzmieniu pierwotnym obowiązującym do 1 stycznia 1999 r., emerytury i renty, których ona dotyczy,
“podlegają waloryzacji w takim samym stopniu i terminie, w jakim następuje wzrost uposażenia funkcjonariuszy pozostających
w służbie i zajmujących analogicznie zaszeregowane stanowiska” (ust. 1). Samą “waloryzację emerytur i rent przeprowadza się
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia obligatoryjnych zmian w uposażeniu funkcjonariuszy” (ust. 2). Natomiast
określenie, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad waloryzacji emerytur i rent przekazane zostało Ministrom Spraw Wewnętrznych
oraz Sprawiedliwości, każdemu w zakresie jego działania (ust. 3).
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy szczegółowe zasady waloryzacji policyjnych emerytur
i rent określił Minister Spraw Wewnętrznych w rozporządzeniu wydanym w dniu 29 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 336).
Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia waloryzację przeprowadza się w razie: 1) wprowadzenia zmian w uposażeniu funkcjonariuszy
pozostających w służbie polegających na obligatoryjnym podwyższeniu jednego bądź kilku składników uposażenia, 2) ustanowieniu
nowych, obligatoryjnych składników uposażenia, a także 3) podwyższeniu fakultatywnych składników uposażenia stanowiącym bezpośrednie
następstwo zmiany przepisów określających limity finansowe na ten cel (§ 2).
Samo obliczenie nowej wysokości policyjnej emerytury (§ 3 ust. 1) lub ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczenia (§ 3 ust.
2) następuje natomiast przez pomnożenie kwoty emerytury lub odpowiednio podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji świadczenia.
Z kolei wskaźnik waloryzacji świadczenia, określany procentowo z zaokrągleniem do setnych części procentu, oblicza się jako
relację przeciętnego miesięcznego uposażenia przysługującego funkcjonariuszom po wprowadzeniu zmian w ich uposażeniach do
przeciętnego miesięcznego uposażenia przysługującego im przed zmianami (§ 4 ust. 1). Wskaźnik ten ustala się odrębnie w Policji,
Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej dla wszystkich funkcjonariuszy zaszeregowanych do
tej samej grupy uposażenia zasadniczego i stosuje się przy waloryzacji policyjnych emerytur i rent przysługujących funkcjonariuszom,
którzy w dniu zwolnienia ze służby posiadali taką samą grupę zaszeregowania (§ 4 ust. 2). Tak właśnie ustalony wskaźnik ogłasza
się w formie komunikatu podlegającego publikacji w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (§ 4 ust. 4).
Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że skarżący nie kwestionuje przedstawionych wyżej postanowień ustawy i rozporządzenia. Jego
zastrzeżenia budzą natomiast ogłoszone w zaskarżonym komunikacie z 22 maja 1998 r. wskaźniki waloryzacji policyjnych emerytur
i rent dla poszczególnych grup zaszeregowania, w tym dla grupy 05, do której zaszeregowany był skarżący w dniu zwolnienia
ze służby. Zdaniem skarżącego ogłoszone wskaźniki nie zostały obliczone zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur i rent. W rezultacie ogłoszenia zaniżonego wskaźnika waloryzacji nastąpiło
– jego zdaniem – ustalenie zaniżonej nowej wysokości emerytury oraz zaniżenie nowej podstawy wymiaru świadczenia i dopiero
w konsekwencji naruszenie – co skarżący zarzuca komunikatowi – art. 6 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
przez naruszenie zawartej w nim zasady, że emerytury i renty “podlegają waloryzacji w takim samym stopniu, w jakim następuje
wzrost uposażenia funkcjonariuszy pozostających w służbie i zajmujących analogicznie zaszeregowane stanowiska”.
Zdaniem skarżącego w ten sposób naruszone zostały również art. 67 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, gdyż “zakres zabezpieczenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, w części dotyczącej ustalenia wysokości wskaźnika
waloryzacji emerytur, a w konsekwencji wpływający bezpośrednio na wysokość emerytury, jak i podstawy świadczenia, uregulowany
został w akcie nie stanowiącym źródła powszechnie obowiązującego prawa w Polsce”.
Na podstawie powyższych elementów zawartych w uzasadnieniu skargi Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że skarżący w rzeczywistości
zarzuca Komunikatowi naruszenie § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji policyjnych emerytur
i rent, prowadzące w konsekwencji do niezgodności z art. 6 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz art.
67 ust. 1 i 87 ust. 1 Konstytucji RP.
Tym samym przedmiotem kontroli jest Komunikat, będący ostatnim i nieodzownym elementem mechanizmu waloryzacji emerytur policyjnych
stworzonego przez art. 6 ustawy i powołane już przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Uznanie zaskarżonego Komunikatu
za ostatni, nieodzowny element mechanizmu waloryzacji opiera się na tym, że dopiero ustalenie i ogłoszenie wskaźników zawartych
w Komunikacie pozwala na dokonanie waloryzacji policyjnych rent i emerytur. Bez tego operacja ta nie mogłaby się rozpocząć,
ani tym bardziej nie mogłaby być zakończona.
2. Rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny podniesionych przez skarżącego zarzutów musi być jednak poprzedzone wyjaśnieniem
istotnych wątpliwości co do tego, czy kwestionowany Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest “innym aktem
normatywnym” w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie bowiem z tym przepisem każdy czyje konstytucyjne wolności
lub prawa zostały naruszone, ma prawo wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy
lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach
lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w konstytucji.
Potrzebę wyjaśnienia tych wątpliwości podkreśla dodatkowo fakt, iż normatywny charakter zaskarżonego Komunikatu zakwestionowali
zgodnie Prokurator Generalny i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, twierdząc w przedstawionych Trybunałowi Konstytucyjnemu
stanowiskach, że z tego właśnie powodu postępowanie w rozpatrywanej sprawie podlega umorzeniu na podstawie art. 39 ust. 1
pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
W związku z tym Trybunał Konstytucyjny przypomniał najistotniejsze elementy sposobu pojmowania aktu normatywnego ukształtowane
i utrwalone w dotychczasowych jego orzeczeniach.
Po pierwsze, należy stwierdzić, że Trybunał Konstytucyjny od samego początku zmuszony był wielokrotnie zajmować się wprost
pojęciem aktu normatywnego poszukując właściwych kryteriów normatywności. Przy czym z reguły miało to miejsce wówczas, gdy
w toku postępowania kwestionowano – podobnie jak to ma miejsce w rozpatrywanej sprawie – właściwość Trybunału Konstytucyjnego
do orzekania o konstytucyjności lub legalności jakiegoś aktu ze względu na wątpliwości co do tego, czy jest to w ogóle akt
normatywny.
Po drugie, niezależnie od istotnych zmian odpowiednich przepisów konstytucyjnych i ustawowych, a także niezależnie od pewnych
wahań i dającej się zauważyć ewolucji poglądów samego Trybunału Konstytucyjnego, można mówić o ukształtowaniu się w jego orzeczeniach
istotnych stałych elementów określonej doktryny aktu normatywnego. Do elementów tych należy zaliczyć: 1) rozstrzygające znaczenie
treści a nie formy aktu jako kryterium oceny jego normatywności (definicja materialna), 2) konkretny charakter tego rodzaju
oceny, biorącej pod uwagę także systemowe powiązania danego aktu z innymi aktami systemu prawnego uznawanymi niewątpliwie
za normatywne, 3) wątpliwości co do normatywnego charakteru niektórych aktów prawnych wydają się być nieodłączną cechą systemu
prawnego. Zwłaszcza współczesny system prawny odznacza się wielką różnorodnością doniosłych społecznie aktów prawnych o trudnym
do zdefiniowania lub wymykającym się jednoznacznym określeniom charakterze. Badając, np. konstytucyjność obwieszczenia Prezesa
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 11 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości normatywów miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w I półroczu 1999 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 21 czerwca 1999 r. stwierdził, że “o
tym jednak, czy konkretne obwieszczenie ma znaczenie normatywne decyduje jego treść, a mianowicie, czy wprowadza ono elementy,
które nie zostały wprost ustawowo sprecyzowane” (sygn. U. 5/98, OTK ZU Nr 5/1999, poz. 99, s. 528). Co więcej Trybunał Konstytucyjny zawsze jednak stał na stanowisku, że jeżeli w aktach
tych odnajdujemy jakąkolwiek treść normatywną, to nie wolno wyłączyć ich spod kontroli konstytucyjności czy legalności, zwłaszcza
wtedy, gdy w grę wchodzi ochrona praw i wolności człowieka i obywatela. Można nawet powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny
stosuje w takich sytuacjach swoiste domniemanie normatywności aktów prawnych, których skutki, niekoniecznie prawne, prowadzić
mogą do naruszenia sfery praw lub wolności jednostki. W przeciwnym bowiem wypadku, przy ogromnej współcześnie liczbie takich
aktów prawnych, wydawanych przez różne organy państwa, a niekiedy także inne podmioty, większość z nich pozostawałaby poza
jakąkolwiek instytucjonalną i skuteczną kontrolą ich konstytucyjności lub legalności.
3. Dopiero na tle powyższych stałych elementów sposobu pojmowania aktu normatywnego można podjąć próbę wyjaśnienia wątpliwości
co do normatywności zaskarżonego w rozpatrywanej sprawie Komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Mając na uwadze, że dla Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygające znaczenie jako kryterium normatywności aktu ma jego treść
a nie forma, należy stwierdzić, iż treść zakwestionowanego Komunikatu jest wyjątkowo uboga, sprowadza się bowiem do przyporządkowania
poszczególnym grupom zaszeregowania odpowiadających im wskaźników waloryzacji określonych procentowo z zaokrągleniem do setnych
części procentu. Z tego punktu widzenia treść Komunikatu nie wyraża samodzielnych czy odrębnych generalnych i abstrakcyjnych
norm prawnych. Jeżeli jednak uwzględnimy, że akt ten powiązany jest treściowo z innymi aktami systemu prawnego uznawanymi
niewątpliwie za normatywne – w rozpatrywanej sprawie chodzi o powiązania z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem – a także przyjmowane w teorii prawa odróżnienie przepisu prawnego od normy prawnej,
to nie sposób zauważyć, iż postanowienia Komunikatu stanowią niezbędny element normatywnej konstrukcji mechanizmu waloryzacji
emerytur policyjnych, której początek dają postanowienia art. 6 ustawy oraz rozporządzenia wydanego na podstawie ust. 4 tego
artykułu. Jak już była o tym mowa, przewidziana w art. 6 ustawy i w przepisach rozporządzenia operacja waloryzacji emerytur
policyjnych nie mogłaby być przeprowadzona do końca bez ogłoszenia w Komunikacie odpowiednich wskaźników waloryzacji. Skoro
obliczenie nowej wysokości policyjnej emerytury (§ 3 ust. 1) lub ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczenia (§ 3 ust. 2)
następuje przez pomnożenie kwoty emerytury lub odpowiednio podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji świadczenia, to bez
takiego wskaźnika nie sposób ustalić zwaloryzowanego świadczenia. Przy czym ogłoszenie wskaźników polega tutaj na koniecznej
konkretyzacji ogólnych postanowień wspomnianych aktów powszechnie obowiązujących, a nie na samej tylko aktualizacji określonych
w nich obowiązków. Tekst Komunikatu ma więc charakter normatywny, wchodzi bowiem w skład normy prawnej skonstruowanej na podstawie
odpowiednich przepisów ustawy i rozporządzenia. W tym sensie normatywność Komunikatu ze względu na jego treść nie może budzić
wątpliwości.
Jak już była o tym mowa, Trybunał Konstytucyjny odwołuje się do domniemania normatywności w sytuacjach, w których odmowa uznania
aktu za normatywny mogłaby prowadzić do pozostawienia tego aktu poza kontrolą jego konstytucyjności i legalności. Z taką sytuacją
mamy też do czynienia w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego stwierdza się bowiem, że wyliczenie wysokości
wskaźnika waloryzacji konkretnego świadczenia nie jest możliwe “wyłącznie w oparciu o akta emerytalne i aktualne przepisy
dotyczące uposażenia funkcjonariuszy. Wyliczenie przeciętnego uposażenia możliwe jest w ramach resortu dla poszczególnych
służb [...]. Dlatego koniecznym stało się uregulowanie zawarte w § 4 ust. 4 rozporządzenia – wskazanie organom emerytalnym
wskaźnika waloryzacji świadczeń dla poszczególnych służb i grup wyliczonego według tych zasad od przeciętnych uposażeń. Roszczenia
zawarte w odwołaniu i powtórzone w apelacji oparte są na błędnym założeniu, że wskaźnik waloryzacji wyliczany jest przy zastosowaniu
stawek uposażenia wszystkich jego składników dla konkretnego stanowiska” (s. 4-5). Tymczasem nawet jeżeli zgodzić się, że
wyliczenie dokonane przez skarżącego rzeczywiście oparte było na błędnym założeniu, nie oznacza to jeszcze, że ogłoszony w
Komunikacie wskaźnik ustalony został zgodnie z postanowieniami rozporządzenia. Jednak Sąd Apelacyjny kontroli takiej zgodności
w ogóle nie przeprowadził, nie tyle dlatego, że ufał wyliczeniom dokonanym w resorcie, ile z tego powodu, że nie mógł dokonać
takiego wyliczenia wyłącznie na podstawie ustawy czy rozporządzenia bez dostępu do danych, którymi w momencie obliczania wysokości
wskaźnika waloryzacji dysponował wyłącznie resort.
Powyższe ustalenia pozwalają na uznanie zaskarżonego Komunikatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za “inny akt normatywny”
w rozumieniu art. 79 ust. 1 Konstytucji.
4. Uznanie zaskarżonego Komunikatu za “inny akt normatywny” w rozumieniu przepisów o skardze konstytucyjnej prowadzi do pytania,
do której z wyróżnionych przez Konstytucję RP kategorii źródeł prawa akt ten powinien być zakwalifikowany. Z uwagi na zamknięty
charakter systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego Komunikatu nie sposób potraktować jako aktu powszechnie obowiązującego.
Żaden bowiem z przepisów Konstytucji nie wymienia tego rodzaju aktów normatywnych wśród źródeł prawa powszechnie obowiązującego.
Inaczej rzecz ma się z system aktów wewnętrznych, który nie jest uważany za system zamknięty. Za uznaniem zaskarżonego Komunikatu
za akt wewnętrznie obowiązujący przemawia także to, że zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, z przepisów art. 6 ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy oraz przepisów wydanego na jego podstawie rozporządzenia, i wreszcie postanowień Komunikatu, można
odtworzyć więcej niż jedną normę prawną. I tak w przepisach tych zawarta jest norma o charakterze powszechnie obowiązującym
dotycząca uprawnienia do waloryzacji i odpowiadającego mu po stronie organów państwa obowiązku jej przeprowadzania. Inna norma
to norma wewnętrzna nakładająca określone obowiązki na jednostki organizacyjnie podporządkowane odpowiednim organom państwa
w związku z realizacją uprawnienia (i obowiązku), o którym mowa w pierwszej normie. Taki charakter ma norma, którą da się
odtworzyć także z elementów Komunikatu, nakłada ona bowiem obowiązek na organ rentowy podporządkowany Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji posłużenia się przy przeprowadzaniu waloryzacji wskaźnikiem wskazanym w Komunikacie. Gdyby natomiast rozporządzenie
nie nakładało takiego obowiązku, to w takim wypadku podstawą orzekania przez nie byłby tego rodzaju komunikat, zaś sąd orzekający
w sprawie musiałby kontrolować wyliczenie waloryzacji.
W tej sytuacji konstytucyjność Komunikatu zależy od tego czy jego ustanowienie i treść mieści się w granicach, jakie aktom
tego rodzaju wyznaczają postanowienia Konstytucji RP, a zwłaszcza jej art. 93. W rozpatrywanej sprawie dwa warunki mają podstawowe
znaczenia. Po pierwsze, akty wewnętrzne mogą być wydawane tylko na podstawie ustaw (art. 93 ust. 2 zd. 1). Po drugie, akty
takie nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (art. 93 ust. 2 zd. 2). Oceniany
z ich punktu widzenia Komunikat uznać należy za niezgodny z konstytucją. I to przynajmniej z dwóch powodów: 1) ponieważ jego
wydanie nie znajduje podstawy w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, gdyż wydany został na podstawie § 4 ust.
4 rozporządzenia; 2) ponieważ jego postanowienia stanowią niezbędny element, o czym była już mowa wyżej, podstawy decyzji
o waloryzacji policyjnych emerytur; bowiem bez ogłoszenia wskaźników przeprowadzenie waloryzacji nie byłoby możliwe. Tym samym
postanowienia Komunikatu wkroczyły w materie zastrzeżone dla ustawy, czyli aktu powszechnie obowiązującego. Nastąpiło więc
naruszenie art. 67 ust. 1 i art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Pierwszy z tych artykułów wymaga aby zakres i formy zabezpieczenia
społecznego określała ustawy, a więc także tę formę zabezpieczenia społecznego jaką jest waloryzacja emerytur i rent w celu
zachowania co najmniej ich realnej wartości w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (art. 88 ust.
1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS; Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.). Drugi określa w sposób
wyczerpujący dopuszczone przez Konstytucję akty powszechnie obowiązujące.
Powyższe ustalenia Trybunału Konstytucyjnego potwierdzają późniejsze decyzje ustawodawcy. Bowiem zgodnie z art. 160 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, istotny w tej sprawie art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy otrzymał nowe
brzmienie. Od 1 stycznia 1999 r. emerytury i renty, których dotyczy ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, “podlegają
waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.
Z kolei zgodnie z postanowieniami tej ustawy emerytury i renty, a więc także emerytury policyjne, podlegają waloryzacji w
celu zachowania co najmniej ich realnej wartości w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (art.
88 ust. 1). Przy ustalaniu wysokości zwaloryzowanych emerytur i rent przyjmuje się, że wzrost nominalny przeciętnej emerytury
i renty nie może być niższy niż prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stosownie
powiększony w latach 1999-2000 (15%) i w roku 2001 oraz następnych (20%) (art. 88 ust. 2).
Jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym była mowa, wynosi:
– co najmniej 110% – emerytury i renty waloryzuje się od 1 marca i od 1 września,
– mniej niż 110% – emerytury i renty waloryzuje się od 1 czerwca (art. 89 ust. 1).
Dla przeprowadzenia waloryzacji w powyższych terminach ustala się dwa jednakowe wskaźniki (art. 89 ust. 2).
Ustalenie wysokości zwaloryzowanej emerytury i renty polega na pomnożeniu kwoty emerytury lub renty wskaźnikiem waloryzacji
(art. 91 ust. 1). Równocześnie z podwyższeniem emerytury i renty następuje podwyższenie podstawy jej wymiaru wskaźnikiem waloryzacji
(art. 91 ust. 2).
W rozpatrywanej sprawie istotne znaczenie ma przede wszystkim to, że wszystkie ważne parametry i wskaźniki niezbędne do ustalenia
wysokości waloryzacji, w tym sam wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, ustala się w zasadzie w ustawie budżetowej, a więc
akcie powszechnie obowiązującym (art. 93 ust. 1).
Kwestionowany Komunikat jest również niezgodny z art. 6 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy ponieważ
na podstawie jego treści, o czym była już mowa, nie sposób ocenić, czy i w jakim zakresie ogłoszony w nim wskaźnik zapewnia
realizację wyrażonej w tym artykule zasady, że emerytury i renty “podlegają waloryzacji w takim samym stopniu, w jakim następuje
wzrost uposażenia funkcjonariuszy pozostających w służbie i zajmujących analogicznie zaszeregowane stanowiska”.
Z przytoczonych wyżej względów Trybunał Konstytucyjny orzekł, jak w sentencji.