1. W skardze konstytucyjnej z 3 października 2006 r. oraz w piśmie z 21 maja 2007 r., stanowiącym uzupełnienie braków formalnych
skargi, Helena i Bogusław Pelarowie (dalej: skarżący) zakwestionowali zgodność art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.) z
art. 2, art. 32, art. 77 ust. 2 w związku z art. 32 oraz art. 78 Konstytucji.
1.1. Skarga konstytucyjna została wniesiona w związku z następującym stanem faktycznym i prawnym:
Postanowieniem z 14 lutego 2006 r. Sąd Rejonowy w Cieszynie oddalił wniosek skarżących o stwierdzenie nabycia prawa własności
nieruchomości przez zasiedzenie. Od wskazanego postanowienia skarżący wnieśli apelację, która postanowieniem Sądu Rejonowego
w Cieszynie z 3 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I Ns 839/05) została odrzucona z uwagi na brak uiszczenia opłaty stałej. W uzasadnieniu
sąd ten podniósł, że do apelacji wniesionej przez skarżących zastosowanie miały przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, ze zm.; dalej: ustawa o kosztach sądowych), a zatem apelacja
taka podlegała opłacie stałej w wysokości 2000 zł. Stanowisko Sądu Rejonowego w Cieszynie podtrzymał Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej,
który postanowieniem z 13 czerwca 2006 r. (sygn. akt II Cz 456/06) oddalił zażalenie skarżących na postanowienie odrzucające
apelację. Sąd drugiej instancji podkreślił, że zgodnie z art. 1302 § 3 k.p.c. wniesienie przez radcę prawnego apelacji podlegającej opłacie stałej bez jednoczesnego uiszczenia tej opłaty powoduje
odrzucenie apelacji.
1.2. Uzasadnienie skargi konstytucyjnej oparte zostało na następujących argumentach:
W zakresie zarzutu niezgodności art. 1302 § 3 k.p.c. z art. 2 Konstytucji skarżący podnieśli, że przepis ten, przewidując odrzucenie apelacji nieopłaconej lub nienależycie
opłaconej – bez możliwości usunięcia tego braku – jeżeli środki zaskarżenia są wnoszone przez profesjonalnego pełnomocnika,
narusza zasadę przyzwoitej legislacji, w szczególności zasadę zakazu nadmiernej ingerencji, która wymaga od ustawodawcy, aby
środki stosowane do osiągnięcia założonego celu były proporcjonalne. Według skarżących, nie jest środkiem proporcjonalnym
pozostawianie bez rozpoznania (odrzucenie) wniesionych środków odwoławczych tylko i wyłącznie z uwagi na brak należnej opłaty
w sytuacji, w której strona mogłaby opłatę złożyć w zakreślonym terminie bez uszczerbku dla swojego prawa do skutecznego zaskarżenia
orzeczenia. Skarżący podkreślili, że „wobec obowiązywania przez blisko 39 lat ustawy o kosztach sądowych, na mocy której strony
zawsze były wzywane do uzupełnienia braków formalnych (fiskalnych) pism procesowych, to w myśl zasady racjonalnej legislacji,
wprowadzenie nowej kategorii wymagań wymagało zastosowania takiej formuły, w której ujemne skutki prawne wiązane byłyby dla
stron jedynie z przypadkami oczywiście rażących naruszeń fiskalnych państwa i zgodnie z zasadą proporcjonalności – dotyczyłyby
wszystkich bez wyjątku uczestników obrotu prawnego”.
Uzasadniając natomiast zarzut niezgodności art. 1302 § 3 k.p.c. z art. 32 Konstytucji, skarżący wskazali, że zakwestionowany przepis różnicuje sytuację strony w zależności od
tego, czy reprezentuje ją profesjonalny pełnomocnik, podczas gdy kryterium to jest nieistotne z punktu widzenia funkcji, jaką
przypisuje się opłacie za wnoszone pismo.
W ocenie skarżących, zakwestionowany przepis jest również niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji, ponieważ
prowadzi do zamknięcia drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw lub wolności w przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej od
pisma wnoszonego przez profesjonalnego pełnomocnika, podczas gdy art. 1302 § 1 i 2 k.p.c., mające tę samą ratio legis, dają w podobnej sytuacji możliwość powtórnego złożenia pisma, ze skutkiem od daty pierwszego wniesienia. W związku z tym skarżący
uznają, że art. 1302 § 3 k.p.c. różnicuje w sposób nieuzasadniony sytuację podmiotów – stron postępowania cywilnego, w zależności od treści lub
celu wnoszonego pisma procesowego. Skarżący podkreślili, że „jeżeli celem ustawodawcy było oszczędzenie czasu pracy sądów
oraz kosztów postępowania, w tym również kosztów biurowych, to za pomocą takiego sformułowania przepisów nie można zarazem
zamykać stronom drogi sądowej (…) oraz pozbawiać stron prawa do zaskarżenia orzeczenia organu pierwszej instancji”. W konkluzji
skarżący stwierdzili, że zakwestionowany przepis jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji oraz z art.
78 Konstytucji, ponieważ wyłącza możliwość skutecznego zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, wyłącznie ze
względu na fiskalne interesy państwa.
2. Marszałek Sejmu w piśmie z 8 maja 2009 r. wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK) – w zakresie dotyczącym
badania zgodności art. 1302 § 3 k.p.c. z art. 32 Konstytucji ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia, w pozostałym zaś zakresie ze względu
na zbędność wydania orzeczenia.
W uzasadnieniu stanowiska Marszałek Sejmu dokonał analizy skutków prawnych dla toczącego się postępowania, wynikających z
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 listopada 2008 r., sygn. SK 33/07 (OTK ZU nr 9/A/2008, poz. 154). Marszałek Sejmu doszedł
do wniosku, że zestawienie treści sentencji wyroku w sprawie o sygn. SK 33/07 z zakresem zaskarżenia w rozpoznawanej sprawie
pozwala stwierdzić, iż w obu postępowaniach zachodzi zarówno tożsamość zaskarżonego art. 1302 § 3 k.p.c. w identycznych zakresach jego stosowania, jak i tożsamość w odniesieniu do wzorców kontroli (za wyjątkiem art.
32 Konstytucji). Z tych względów Marszałek Sejmu uznaje, że postępowanie w zakresie badania zakwestionowanej regulacji z art.
2, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji podlega umorzeniu ze względu na zbędność orzekania.
Zajmując stanowisko odnośnie do zarzutu naruszenia art. 32 Konstytucji, Marszałek Sejmu odwołał się do orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego, w którym podkreśla się ograniczony zakres dopuszczalności zastosowania art. 32 Konstytucji jako wzorca kontroli
konstytucyjności prawa w trybie skargi konstytucyjnej. Z dotychczasowego, ugruntowanego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego
wynika bowiem, że co do zasady jest niedopuszczalne, by art. 2 Konstytucji (ustanawiający zasadę demokratycznego państwa prawnego)
oraz art. 32 Konstytucji (ustanawiający zasadę równości) stanowiły samodzielne wzorce kontroli konstytucyjności prawa. W konsekwencji
Marszałek uznaje, że ze względów formalnych skarga konstytucyjna w odniesieniu do art. 32 Konstytucji jest niedopuszczalna.
3. W piśmie z 5 listopada 2009 r. stanowisko w sprawie zajął Prokurator Generalny, który stwierdził, że postępowanie w zakresie
badania zarzutu niezgodności art. 1302 § 3 k.p.c. z art. 2, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji podlega umorzeniu na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK
ze względu na zbędność orzekania, natomiast w zakresie badania zarzutu naruszenia art. 32 Konstytucji – ze względu na niedopuszczalność
orzekania.
Prokurator Generalny w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że przedmiotem badania w rozpoznawanej sprawie nie jest cały art.
1302 § 3 k.p.c., lecz „dekodowana z [tego] przepisu norma prawna, zgodnie z którą sąd odrzuca nieopłaconą apelację, wniesioną
przez adwokata lub radcę prawnego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej opłaty”. Wskazał ponadto, że w kwestii
zgodności tej normy z Konstytucją Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się już w wyroku z 17 listopada 2008 r. (sygn. SK 33/07),
stwierdzając, że nie narusza ona art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji. W związku z tym Prokurator
Generalny uznał, że skoro przedmiot kontroli oraz powołane jako wzorce kontroli postanowienia Konstytucji w rozpoznawanej
skardze i w sprawie o sygn. SK 33/07 są tożsame, skarga w tym zakresie podlega umorzeniu z uwagi na zbędność wydania orzeczenia.
Ponadto Prokurator Generalny uznał, że ocena zaskarżonego przepisu w kontekście art. 32 Konstytucji nie jest jednak możliwa
ze względu na szczególny charakter tego wzorca. Art. 32 Konstytucji wyraża przede wszystkim zasadę ogólną i powinien być odnoszony
do konkretnych postanowień Konstytucji, określających prawa podmiotowe jednostki. Skoro więc nie wyraża on samoistnego prawa
konstytucyjnego, które może być chronione za pomocą skargi konstytucyjnej, a w zakresie pozostałych wzorców zachodzi zbędność
orzekania – postępowanie w tym zakresie powinno zostać umorzone ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.
Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
1. Skarżący wnieśli o zbadanie zgodności art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.) z
art. 2, art. 32, art. 77 ust. 2 w związku z art. 32 oraz art. 78 Konstytucji.
Art. 1302 § 3 k.p.c. przed 1 lipca 2009 r. miał następujące brzmienie: „Sąd odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty pismo wniesione
przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego środki odwoławcze lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę
kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu
zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od
wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia”.
Zaskarżony przepis utracił moc obowiązującą 1 lipca 2009 r. na skutek uchylenia art. 1302 § 3 i 4 k.p.c. przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571; dalej: ustawa nowelizująca k.p.c.). Art. 1302 k.p.c. w nowym brzmieniu stanowi: „Art. 1302 § 1. Pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostało należycie opłacone, przewodniczący
zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej
przez stronę wartości przedmiotu sporu.
§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 strona może uiścić
brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.
Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.
§ 5. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej powstał na skutek sprawdzenia przez sąd wskazanej
przez stronę wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia”.
W związku z tym, że zaskarżony przepis utracił moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie ustawy nowelizującej k.p.c., wstępnego
rozstrzygnięcia wymaga kwestia dopuszczalności badania zgodności art. 1302 § 3 k.p.c. ze wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK) postępowanie umarza się na posiedzeniu niejawnym,
jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał. Wyjątek
od tej reguły przewiduje art. 39 ust. 3 ustawy o TK, który stanowi, że art. 39 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie
orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne do ochrony konstytucyjnych
wolności i praw.
„Przesłanką uzasadniającą kontrolę konstytucyjności przepisu jest ustalenie, że zachodzi związek pomiędzy daną regulacją a
ochroną konstytucyjnych praw i wolności. Związek ten zachodzi wówczas, gdy spełnione są trzy przesłanki:
– po pierwsze, przepis będący przedmiotem oceny zawiera treści normatywne odnoszące się do sfery praw i wolności konstytucyjnie
chronionych;
– po drugie, nie istnieje żaden instrument prawny (poza ewentualnym uznaniem przepisu za niekonstytucyjny), który mógłby spowodować
zmianę sytuacji prawnej ukształtowanej definitywnie, zanim ów przepis utracił moc obowiązującą;
– po trzecie, ewentualna eliminacja danego przepisu z systemu prawnego stanowić będzie skuteczny środek przywrócenia ochrony
praw naruszonych obowiązywaniem kwestionowanej regulacji prawnej” (wyrok z 21 maja 2001 r., sygn. SK 15/00, OTK ZU nr 4/2001,
poz. 85).
Ponadto zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego przepis, którego konstytucyjność została zakwestionowana
we wniosku, pytaniu prawnym lub skardze konstytucyjnej, zachowuje moc obowiązującą, w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy o TK,
dopóty, dopóki na jego podstawie są lub mogą być podejmowane indywidualne akty stosowania prawa, a utrata mocy obowiązującej,
jako przesłanka umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, następuje dopiero wówczas, gdy dany akt normatywny
nie może być stosowany do jakiejkolwiek sytuacji z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości (por. wyroki z: 12 grudnia
2006 r., sygn. P 15/05, OTK ZU nr 11/A/2006, poz. 171; 22 października 2002 r., sygn. SK 39/01, OTK ZU nr 5/A/2002, poz. 66;
14 listopada 2000 r., sygn. K 7/00, OTK ZU nr 7/2000, poz. 259).
W świetle przedstawionych rozważań Trybunał Konstytucyjny uznaje, że w rozpoznawanej sprawie zostały spełnione przesłanki
wskazujące na konieczność objęcia kontrolą konstytucyjności przepisu nieobowiązującego już w chwili orzekania. Art. 1302 § 3 k.p.c. zawiera treści normatywne odnoszące się do sfery konstytucyjnie chronionego prawa do dochodzenia swoich praw na
drodze sądowej (art. 77 ust. 2 Konstytucji) oraz prawa do zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji (art. 78 Konstytucji).
Postanowienie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z 13 czerwca 2006 r. (sygn. akt II Cz 456/06) o oddaleniu zażalenia na postanowienie
Sądu Rejonowego w Cieszynie z 3 kwietnia 2006 r. o odrzuceniu apelacji (sygn. akt I Ns 839/05) jest prawomocne i nie przysługują
od niego środki odwoławcze w ramach drogi prawnej. Nie istnieje zatem inny środek prawny, który mógłby spowodować zmianę sytuacji
prawnej ukształtowanej na podstawie nieobowiązującego art. 1302 § 3 k.p.c. Ponadto jedynie ewentualne stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu
umożliwiłoby przywrócenie ochrony praw naruszonych przez obowiązywanie kwestionowanego przepisu.
Z tych względów Trybunał Konstytucyjny uznaje, że w rozpoznawanej skardze konstytucyjnej zostały spełnione ustawowe przesłanki
dopuszczalności kontroli zakwestionowanego art. 1302 § 3 k.p.c., pomimo utraty przez niego mocy obowiązującej.
Zakwestionowany w rozpoznanej skardze konstytucyjnej przepis mieści w sobie kilka norm dotyczących procesowych skutków wniesienia
przez profesjonalnego pełnomocnika strony różnych środków odwoławczych i środków zaskarżenia, obarczonych brakami fiskalnymi.
Przedstawione w rozpoznawanej skardze konstytucyjnej zarzuty nie odnoszą się jednak do wszelkich środków odwoławczych oraz
środków zaskarżenia przewidzianych w zakwestionowanym przepisie. Ze względu na specyfikę skargi konstytucyjnej, która jako
środek służący inicjowaniu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ma charakter abstrakcyjno-konkretny, szersze ujęcie
zarzutu w rozpatrywanej sprawie nie mogłoby doprowadzić do skutecznego zainicjowania postępowania przed Trybunałem w zakresie
dotyczącym pełnej regulacji zawartej w art. 1302 § 3 k.p.c. Art. 79 ust. 1 Konstytucji wyraźnie odróżnia bowiem skargę konstytucyjną od innych przewidzianych w Konstytucji
środków ochrony wolności i praw, w kontekście których mówi się o „naruszonych wolnościach lub prawach” (art. 80, art. 77 ust.
2) i o „niezgodności z prawem” (art. 77 ust. 1). Wynika stąd szczególny, „kwalifikowany” i ograniczony pod względem przedmiotowym
charakter skargi konstytucyjnej jako nadzwyczajnego i subsydiarnego instrumentu ochrony wolności i praw konstytucyjnych. Zatem
przesłanki dopuszczalności skargi konstytucyjnej należy interpretować w sposób ścisły, zgodny ze swoistym charakterem tego
środka prawnego.
Choć z petitum skargi nie wynika, w jakim zakresie skarżący kwestionują art. 1302 § 3 k.p.c., to zarówno analiza stanu faktycznego, na gruncie którego powstał problem konstytucyjny objęty rozpatrywaną skargą
konstytucyjną, jak i uzasadnienie skargi wskazuje, że w istocie zakres zaskarżenia dotyczy tylko jednego ze środków odwoławczych
wymienionych w zaskarżonym przepisie, a mianowicie – apelacji. Pełnomocnik skarżącej wniósł zażalenie na postanowienie sądu
odrzucające apelację na podstawie art. 1302 § 3 k.p.c. z powodu jej nienależytego opłacenia. Zażalenie wniesione na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego zostało oddalone
postanowieniem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z 13 czerwca 2006 r. Przedmiotem zaskarżenia podlegającym badaniu przez Trybunał
Konstytucyjny jest więc norma wywiedziona z art. 1302 § 3 k.p.c. w zakresie, w jakim odnosi się on do apelacji.
3. Umorzenie postępowania ze względu na zbędność wydania wyroku.
Kwestionowany przez skarżących art. 1302 § 3 k.p.c. był już przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego w kontekście niektórych wzorców konstytucyjnych, które
powołane zostały w niniejszej skardze konstytucyjnej. Wyrokiem z 17 listopada 2008 r. (sygn. SK 33/07, OTK ZU nr 9/A/2008, poz. 154) Trybunał orzekł między innymi, że art. 1302 § 3 k.p.c. w zakresie, w jakim przewiduje, że sąd odrzuca nieopłaconą apelację wniesioną przez adwokata, radcę prawnego lub
rzecznika patentowego bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej opłaty, jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77
ust. 2 i art. 78 Konstytucji.
W uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. SK 33/07 Trybunał Konstytucyjny poczynił ustalenia, które w dużej mierze odnoszą się
do zarzutów, jakie skarżący podnieśli w rozpoznawanej skardze. Jest to konsekwencja wynikająca nie tylko ze wskazania tożsamego
przedmiotu zaskarżenia, lecz także tego, że Trybunał oceniał jego zgodność z tymi samymi normami konstytucyjnymi, które skarżący
obecnie powołali jako wzorce kontroli.
Dokonując oceny obowiązków procesowych zawodowych pełnomocników i negatywnych skutków wywodzonych z ich niedochowania, Trybunał
zauważył m.in.: „Nie można natomiast mówić o nadmiernym rygoryzmie, jeżeli strona postępowania zastąpiona jest w postępowaniu
przed sądem powszechnym przez adwokata, radcę prawnego czy rzecznika patentowego. Z samej bowiem istoty zastępstwa procesowego
wypełnianego przez profesjonalnego pełnomocnika wynika uprawnione założenie, że pełnomocnik ten będzie działał fachowo, zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą oraz należytą starannością”.
Rozpoznając zarzut niezgodności kwestionowanego przepisu z art. 2 Konstytucji, Trybunał w sprawie o sygn. SK 33/07 zwrócił
uwagę, że „skarżący nie przedstawił zarzutów dotyczących trybu wprowadzenia [zaskarżonego przepisu] do porządku prawnego.
W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że brak dostatecznej precyzji i niejasność regulacji może być samoistną podstawą
orzeczenia niekonstytucyjności przepisu tylko wówczas, gdy nie jest możliwe ustalenie jego treści w drodze wykładni. Orzeczenie
tej treści stanowi zatem środek o charakterze ultima ratio (zob. postanowienie TK z 27 kwietnia 2004 r., sygn. P 16/03, OTK ZU nr 4/A/2004, poz. 36 oraz wyrok z 16 grudnia 2003 r.,
sygn. SK 34/03, OTK ZU nr 9/A/2003, poz. 102). W rozpoznawanej skardze konstytucyjnej sytuacja taka nie zachodzi. Zakwestionowane
przepisy zostały uchwalone zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, ich treść nie budzi wątpliwości interpretacyjnej, zaś
jednolite orzecznictwo ukształtowało sposób ich rozumienia w sposób trwały. Tym samym są one zgodne z art. 2 Konstytucji”.
Należy nadmienić, że do zarzutu braku precyzji art. 1302 § 3 k.p.c., w wyniku czego miałaby być dopuszczalna również taka jego interpretacja, że sąd odrzuci każde pismo wniesione
przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego zawierające środek odwoławczy lub środek zaskarżenia, podlegające
opłacie stałej lub stosunkowej obliczonej od wartości przedmiotu zaskarżenia wskazanej przez stronę, Trybunał Konstytucyjny
ustosunkował się w sposób bardzo obszerny w sprawie o sygn. SK 26/07 (postanowienie z 8 czerwca 2009 r., OTK ZU nr 6/A/2009,
poz. 92). W przywołanym postanowieniu Trybunał stwierdził, że orzecznictwo sądowe, literatura przedmiotu oraz orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego nadały art. 1302 § 3 k.p.c. rozumienie inne niż wspomniane wyżej, które było wskazywane przez skarżącego. W wyroku z 20 grudnia 2007 r., sygn.
P 39/06 (OTK ZU nr 11/A/2007, poz. 161), Trybunał, dokonując analizy systemu wnoszenia opłat sądowych i skutków ich nieziszczenia,
wyjaśnił, że: „Zgodnie z art. 1262 § 1 k.p.c. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. Sam obowiązek wniesienia
opłaty wynika z ustawy o kosztach sądowych z 2005 r. Należy jednak zauważyć, że co do zasady nieuiszczenie opłaty przy wniesieniu
pisma nie stanowi podstawy do jego zwrotu lub pozostawienia bez biegu, lecz powoduje podjęcie czynności zmierzających do usunięcia
wadliwości pisma procesowego w zakresie takiego braku. Zgodnie z art. 130 § 1 k.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać
prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący
wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Dopiero po
bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa
wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu (art. 130 § 2 k.p.c), natomiast pismo poprawione lub uzupełnione w terminie
wywołuje skutki od chwili jego wniesienia (art. 130 § 3 k.p.c.)”.
Z kolei w postanowieniu z 8 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. SK 26/07 Trybunał zwrócił uwagę, że „od wspomnianej zasady wezwania
do uzupełnienia braku opłaty ustawodawca przewidział wyjątki w art. 1302 k.p.c., wprowadzając pewne zróżnicowania dotyczące poszczególnych sytuacji procesowych. Zgodnie z art. 1302 § 1 k.p.c. pismo wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy), które nie zostało
należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty. Jednak w terminie tygodniowym od dnia doręczenia
zarządzenia o zwrocie pisma strona może uiścić brakującą opłatę; jeżeli strona dokonała tego we właściwej wysokości, pismo
wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia (art. 1302 § 2 i 4 k.p.c.). Natomiast jeżeli chodzi o środki odwoławcze lub środki zaskarżenia, sąd odrzuca je bez wezwania o uiszczenie
opłaty (art. 1302 § 3 i 4 k.p.c.)”.
W sprawie o sygn. SK 33/07 Trybunał Konstytucyjny odniósł się również do zarzutu naruszenia przez zakwestionowany przepis
art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że „z treści art. 77 ust. 2 nie można interpretować
wymogów związanych z prawem do zaskarżenia orzeczeń sądowych oraz liczbą instancji, w których sprawa musi być rozpoznana (...)
Art. 1302 § 3 k.p.c. nie wpływa na zamknięcie drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Trybunał Konstytucyjny stwierdza,
że kontrolowany przepis nie narusza art. 77 ust. 2 Konstytucji”.
W przywoływanym orzeczeniu o sygn. SK 33/07 Trybunał przypomniał wcześniejsze orzecznictwo w kwestii możliwości naruszenia
prawa do rozpatrzenia sprawy przez sąd drugiej instancji, wskazując, że może ono być naruszone zarówno bezpośrednio – poprzez
wyłączenie możliwości wniesienia środka odwoławczego – jak i pośrednio – przez ustanowienie takich warunków jego wniesienia,
które znacząco utrudniają skorzystanie z tego środka (por. wyrok z 12 marca 2002 r., sygn. P 9/01, OTK ZU nr 2/A/2002, poz.
14). Odnośnie do wzorca wynikającego z art. 78 Konstytucji, Trybunał stwierdził, że „kwestia wyłączenia prawa do zaskarżenia
wyroku sądu pierwszej instancji nie zachodzi, tym samym nie można mówić o bezpośrednim naruszeniu prawa wynikającego z art.
78 Konstytucji. Prawo to bowiem zagwarantowane zostało w zakwestionowanych przepisach prawa. Skarżący skorzystał z niego w
sposób nieprawidłowy” (sygn. SK 33/07). W kwestii pośredniego naruszenia wskazał natomiast, że rygoryzm przewidziany dla pism
procesowych wnoszonych przez profesjonalnego pełnomocnika nie może zostać uznany za nadmierny.
Podsumowując kwestię naruszenia prawa do sądu, wskazał, że: „Brak jest podstaw do uznania, że nałożony przez ustawodawcę rygoryzm
związany z odrzuceniem nieopłaconej apelacji wniesionej przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika narusza
prawo do zaskarżenia orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji, a tym samym prawo do sądu”.
Rozstrzygnięcie w sprawie o sygn. SK 33/07 ma istotne znaczenie dla niniejszego postępowania. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt
1 ustawy o TK Trybunał umarza postępowanie, jeżeli wydanie orzeczenia jest zbędne lub niedopuszczalne. W wypadku wystąpienia
jedynie tożsamości przedmiotowej, a więc gdy kwestia konstytucyjności przepisu została ostatecznie rozstrzygnięta, zachodzi
przesłanka ne bis in idem, prowadząca do uznania orzekania za zbędne (por. postanowienia TK z: 3 października 2001 r., sygn. SK 3/01, OTK ZU nr 7/2001,
poz. 218 i 25 lutego 2004 r., sygn. K 35/03, OTK ZU nr 2/A/2004, poz. 15). W sprawie o sygn. U 6/00 (z 26 czerwca 2001 r.,
OTK ZU nr 5/2001, poz. 122) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że pojęcie „zbędny” w języku ogólnym oznacza „zbyteczny”, „niepotrzebny”,
„nieużyteczny”, „niekonieczny”. Pojęcie to wyraża więc ocenę i wybór rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w kategoriach
pragmatycznych.
Mając na uwadze zaistnienie przesłanki ne bis in idem, w związku z wyrokiem z 17 listopada 2008 r. (sygn. SK 33/07), postępowanie w rozpoznawanej skardze konstytucyjnej, w zakresie badania zgodności art. 1302 § 3 k.p.c. z art. 2, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji, należało umorzyć ze względu na zbędność wydania wyroku, gdyż kwestionowane przepisy, a także wzorce kontroli są w obu sprawach
tożsame.
Na marginesie rozważań Trybunał Konstytucyjny zauważa, że rozstrzygnięcie podjęte w sprawie o sygn. SK 33/07 skutkowało umorzeniem,
wobec zaistnienia przesłanki ne bis in idem, innych postępowań, w których przedmiotem zaskarżenia był art. 1302 § 3 k.p.c. w tym samym zakresie zastosowania, a także w kontekście tych samych wzorów kontroli (por. postanowienia TK z:
3 marca 2009 r., sygn. P 67/07, OTK ZU nr 3/A/2009, poz. 32; 2 czerwca 2009 r., sygn. SK 36/08, OTK ZU nr 6/A/2009, poz. 89;
8 czerwca 2009 r., sygn. SK 26/07; 21 lipca 2009 r., sygn. SK 61/08, OTK ZU nr 7/A/2009, poz. 120).
4. Umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
Wśród wskazanych wzorców kontroli konstytucyjnej zaskarżonego art. 1302 § 3 k.p.c., obok art. 2, art. 77 ust. 2 oraz art. 78, skarżący wskazali również art. 32 Konstytucji. Powołanie tego wzorca
kontroli nie podważa jednak dotychczasowych ustaleń Trybunału Konstytucyjnego dokonanych w sprawie o sygn. SK 33/07. Przede
wszystkim należy zauważyć, że dodatkowo wskazany przez skarżących wzorzec jest wzorcem związkowym, a więc takim, który uzupełnia
(dopełnia) podstawowe wzorce kontroli, w tym wypadku art. 77 ust. 2 Konstytucji oraz art. 78 Konstytucji. Ze względu na to,
że art. 1302 § 3 k.p.c. był już przedmiotem kontroli w kontekście art. 2, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji w sprawie o sygn. SK
33/07 i w tym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność wydania wyroku, do rozpatrzenia pozostaje jedynie
zarzut naruszenia przez zakwestionowany przepis art. 32 Konstytucji. Jest to bowiem nowy (niewskazany w sprawie o sygn. SK
33/07) wzorzec kontroli, który wyraża zasadę równości wobec prawa. Zgodnie z tym postanowieniem Konstytucji wszyscy są wobec
prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
W tym miejscu należy przypomnieć, że skarga konstytucyjna stanowi kwalifikowany środek ochrony konstytucyjnych praw i wolności,
którego wniesienie uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek określonych w art. 79 ust. 1 Konstytucji. Szczególny charakter
skargi konstytucyjnej przejawia się przede wszystkim w tym, że podstawę skargi konstytucyjnej może stanowić tylko naruszenie
tych norm ustawy zasadniczej, które są źródłami wolności lub praw podmiotowych jednostki. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie
wskazywał, że właściwym wzorcem kontroli w przypadku skargi konstytucyjnej nie mogą być normy ogólne określające zasady ustrojowe
i normy adresowane do ustawodawcy, narzucające mu pewien sposób regulowania dziedzin życia.
Analizując problem dopuszczalności art. 32 Konstytucji jako samodzielnego wzorca kontroli w przypadku skargi konstytucyjnej,
Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu pełnego składu z 24 października 2001 r., sygn. SK 10/01 (OTK ZU nr 7/2001, poz. 225),
stwierdził, że „Swoisty charakter prawa do równego traktowania polega na tym, że stwierdzenie jego naruszenia nie jest możliwe
przez dokonanie «prostego» zestawienia wzorca konstytucyjnego i zakwestionowanej normy podkonstytucyjnej. Nieodzowne jest
uwzględnienie także norm podkonstytucyjnych regulujących status prawny innych jednostek (grup jednostek) oraz porównanie (zestawienie)
norm, których adresatem jest skarżący i norm adresowanych przede wszystkim do osób znajdujących się w takiej samej lub podobnej
co do istotnych elementów sytuacji. Z prawnokonstytucyjnego punktu widzenia istotne jest, aby te ważne elementy sytuacji faktycznej
i prawnej skarżącego i innych adresatów z grupy (grup) «porównywalnych» miały swoje konstytucyjne odniesienie. Inaczej mówiąc,
art. 32 Konstytucji określa sytuację prawną jednostki «wspólnie» z inną normą, która wyznacza sytuację prawną innych podmiotów
(…) Uznając więc prawo do równego traktowania za konstytucyjne prawo jednostki, Trybunał Konstytucyjny podkreśla, iż ma ono
charakter niejako prawa »drugiego stopnia« (»metaprawa«), tzn. przysługuje ono w związku z konkretnymi normami prawnymi lub
innymi działaniami organów władzy publicznej, a nie w oderwaniu od nich – niejako »samoistnie«. Jeżeli te normy lub działania
nie mają odniesienia do konkretnych określonych w Konstytucji wolności i praw, prawo do równego traktowania nie ma w pełni
charakteru prawa konstytucyjnego, a to sprawia, że nie może ono być chronione za pomocą skargi konstytucyjnej”. Kierując się
przytoczoną argumentacją, Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że niniejsze postępowanie zainicjowane skargą konstytucyjną, w
której jedynym wzorcem kontroli pozostał art. 32 Konstytucji, podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.